ТЕМА № 12.

    ПОДРЯД.

    План.

   Обязательства, направленные на выполнение работ. Общие положения о подряде.
Виды договора подряда.

   1. Обязательства, направленные на выполнение работ. Общие положения о подряде.

    К обязательствам, направленным на выполнение работ, относятся обязательства, возникающие из договора подряда. Договор подряда обусловлен определенными экономическими отношениями. Он связан со сферой производства (процесс выполнения работ) и обмена (передача готового результата труда). Договор подряда охватывает разнообразные отношения по выполнению работ (строительство, ремонт, уборка, пошив и т.п.) и играет громадную роль в удовлетворении потребностей как граждан, так и юридических лиц. Подрядные отношения регулируются ст. 702-768 главы 37 ГК РФ, а также другими правовыми актами. Общие положения о подряде содержатся в ст. 702-727 ГК РФ. Согласно ст. 702 ГК РФ договор подряда – это соглашение, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Договор подряда является консенсуальным, двухсторонним, возмездным. Субъектами договора выступают граждане и юридические лица. Предметом договора служит выполнение определенной работы по заданию заказчика и передача ему готового результата труда. Содержание работы заключается в действиях фактического характера, связанных с физическим воздействием на вещь и направленных на достижение результата (изменение, создание вещи и др.). Главное значение имеют достижение и сдача конечного результата выполненной работы. Подрядчик самостоятелен в процессе выполнения работы. Эти особенности отличают договор подряда от смежных гражданско-правовых договоров и трудового договора (контракта).
Отдельными видами договора подряда являются: бытовой подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд. Общие положения о подряде применяются к каждому из них, если иное не установлено конкретными правилами ГК об этих видах договоров.
Итак, договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Причем, по договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику (ст. 703 ГК). Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования , обремененных правами третьих лиц. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик. При просрочке передачи или приемки результата работы указанные риски возлагаются на сторону, допустившую просрочку. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц (субподрядчиков), выступая в роли генерального подрядчика и оставаясь ответственным по договору подряда перед заказчиком.
На стороне подрядчика могут выступать одновременно два или более лица. В случае неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками или соответственно кредиторами. При делимости предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, каждое из указанных лиц приобретает права и несет обязанности к заказчику в пределах своей доли. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Могут быть предусмотрены промежуточные сроки. Указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Она включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. Подрядчик обязан предупредить заказчика о возможном удорожании работы. В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия не повлияла на качество выполненных работ. В договоре может быть предусмотрено распределение полученной подрядчиком экономии между сторонами.
Заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. До уплаты цены подрядчик имеет право на удержание результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудование, неиспользованного материала и т.д. (ст. 712 ГК). Подрядчик обязан экономно и расчетливо использовать предоставленный материал, а после окончания работы представить заказчику отчет об его расходовании, возвратить остаток. Если результат работы не был достигнут по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы. Подрядчик отвечает за несохранность предоставленного заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. В соответствии со ст. 716 ГК РФ, подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от выполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. В случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, заказчик обязан оказывать подрядчику оказывать содействие в выполнении работы. При неисполнении им этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков. Заказчик обязан в сроки, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результаты), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом подрядчику.
При возникновении спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на нее несет, как правило, подрядчик. При уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двухкратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит нотариуса или суда в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ. Если уклонение заказчика от принятия работы повлекло за собой просрочку в ее сдаче, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшей к заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Договором, законом или иным правовым актом или обычаями делового оборота может быть предусмотрен гарантийный срок для результата работы. В этом случае результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.
В ст. 723 ГК РФ предусмотрена ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии договоренности для обычного использования заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (ст. 397 ГК – исполнение обязательства за счет должника).
Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо является существенными и не устранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы установлены в ст. 724 ГК РФ. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по его истечении, но в пределах 2-х лет с момента, когда результат работы был принят или должен быть принят заказчиком, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет 1 год, а в отношении зданий и сооружений устанавливается в 3 года. Подрядчик обязан передать заказчику необходимую информацию, касающуюся эксплуатации или использования предмета договора.
Сторона по договору не вправе сообщать третьим лицам полученную конфиденциальную информацию без согласия другой стороны. В случаях, когда заказчик расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, – возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества. В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком, заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат.

   2. Виды договора подряда. Договор бытового подряда (заказа).

   Отношения по бытовому подряду регулируются ст. 730 -739 ГК РФ и другими правовыми актами. Согласно ст. 730 ГК по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. Договор бытового подряда является публичным договором. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным ГК РФ, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (Закон РФ от 7 февраля 1992 г. "О защите прав потребителей", аналогичный закону РБ от 1 апреля 1993 г., "Правила бытового обслуживания населения в РФ" от 15 апреля 1997 г. и др.). Подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор бытового подряда дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной договором.
Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны. Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о предполагаемой работе, ее видах и особенностях, о цене и форме оплаты и т.д. Когда же вследствие неполноты и недостоверности полученной от подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающий свойствами, которые имел в виду заказчик, он вправе требовать расторжения заключенного договора без оплаты выполненной работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду заказчик, он вправе требовать расторжения заключенного договора без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков.
Если работа выполняется из материала подрядчика, материал оплачивается заказчиком при заключении договора полностью или в части, указанной в договоре, с окончательным расчетом при получении заказчиком выполненной подрядчиком работы. Материал может быть предоставлен подрядчиком в кредит в том числе с условием оплаты заказчиком материала в рассрочку. Изменение после заключения договора бытового подряда цены предоставленного подрядчиком материала не влечет перерасчета. Если работа по договору выполняется из материала заказчика, в квитанции или ином документе, выдаваемых подрядчиком заказчику при заключении договора должны быть указаны точное наименование, описание и цена материала, определяемая по соглашению сторон. Оценка материала в квитанции или ином аналогичном документе может быть впоследствии оспорена заказчиком в суде. Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами. Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса. При сдаче работы заказчику подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о возможных для самого заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или во время его использования заказчик может в течение общих сроков, предусмотренных ст. 725 ГК, потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами. Требование о безвозмездном устранении таких недостатков результата работы, выполненной по договору бытового подряда, которые могут предоставлять опасность для жизни или здоровья самого заказчика и других лиц, может быть предъявлено заказчиком или его правопреемником в течение 10 лет с момента принятия результата работы, если в установленном законом порядке не предусмотрены более длительные сроки (сроки службы). Такое требование может быть предъявлено независимо от того, когда обнаружены эти недостатки, в том числе при обнаружении их по окончании гарантийного срока. При невыполнении подрядчиком указанных требований о безвозмездном устранении таких недостатков результатов работы заказчик вправе в течение того же срока потребовать либо возврата части цены, уплаченной за работу, либо возмещения расходов, понесенных в связи с устранением недостатков заказчиком своими силами или с помощью третьих лицу.
В случаях неявки заказчика за получением результата выполненной работы или иного уклонения заказчика от его приемки, подрядчик вправе, письменно предупредив заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения, продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со ст. 503-505 ГК РФ, т.е. пользоваться правами покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества; требовать возмещения разницы в цене при замене товара, уменьшения покупной цены и возврата товара ненадлежащего качества; исполнения обязательства в натуре.

   Строительный подряд.

   Отношения по строительному подряду регулируются ст. 740-757 ГК РФ. В соответствии с договором строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в т.ч. жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором. В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока. Когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила ст. 730-739 ГК о правах заказчика по договору бытового подряда. Договор строительного подряда обеспечивает создание и расширение основных фондов. Подрядчиком являются специализированные строительные организации.
Согласно ст. 741 ГК риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет договора, до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик. Если объект строительства до его приемки заказчиком погиб или поврежден вследствие недоброкачественности предоставленного заказчиком материала (деталей, конструкций) или оборудования либо исполнения ошибочных указаний заказчика, подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные ст. 716 ГК. Договором может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Договором должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.
При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение 10 дней, если законом или договором не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации. Обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик. Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором. Вместе с тем договором может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком. Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок. В случаях и в порядке, предусмотренных договором, заказчик обязан передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
Если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению этих препятствий.
Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к ее приемке. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. Возможно предварительное испытание результата работ. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущение отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия. При реконструкции (обновлении), перестройке, реставрации и т.п. здания или сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.
Подрядчик, если иное не предусмотрено договором, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон. При предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные п.п. 1-5 ст. 724 ГК РФ. При этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с п.2 и 4 ст. 724 ГК РФ, составляет 5 лет. Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность подрядчика устранять по требованию заказчика и за его счет недостатки, за которые подрядчик не несет ответственности. Подрядчик вправе отказаться от выполнения этой обязанности в случаях, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметами договора либо не может быть осуществлено подрядчиком по независящим от него причинам.

   4. Подряд на выполнение проектных и изыскательных работ.

   Отношения по данному подряду регулируются ст. 758-762 ГК РФ. Согласно ст. 758 по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик,(проектировщик, изыскатель), обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
Передача исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ возлагается на заказчика. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан:
- выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
- согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентным гос. органами и органами местного самоуправления);
- передать заказчику готовую техническую продукцию и результаты изыскательских работ.
Подрядчик не вправе передать техническую документацию третьим лицам без согласия заказчика. Он несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором не установлено иное.
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором:
- уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ;
- использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;
- оказывать содействие подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- участвовать вместе с подрядчиком в согласовании технической документации с соответствующими гос. органами и органами местного самоуправления;
- возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
- привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

   5. Подрядные работы для государственных нужд.

   Отношения по этому виду подряда регулируются ст. 763-768 ГК РФ и другими правовыми актами. Подрядные строительные работы (ст. 740 ГК), проектные и изыскательские работы (ст. 758 ГК), предназначенные для удовлетворения потребностей РФ или субъекта РФ и финансируемые за счет средств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников, осуществляющихся на основе государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд. Согласно п.2 ст. 763 ГК РФ по гос. контракту на выполнение подрядных работ ( государственный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному заказчику, а гос. заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. По гос. контракту государственным заказчиком выступают гос. орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами, или организация, наделенная соответствующим гос. органом правом распоряжаться такими ресурсами, а подрядчиком – юридическое лицо или гражданин.
Основания и порядок заключения гос. контракта определяются в соответствии с положениями ст. 527 и ст. 528 ГК РФ, предусматривающими основания поставки товаров для государственных нужд и порядок заключения государственного контракта. Гос. контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размера и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон. В случае, когда гос. контракт заключается по результатам конкурса на размещение заказа на подрядные работы для государственных нужд, условия гос. контракта определяются в соответствии с объявленными условиями конкурса и представленным на конкурс предложением подрядчика, признанного победителем конкурса. При уменьшении соответствующими гос. органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. Подрядчик вправе требовать от гос. заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ. Если иное не предусмотрено законом, изменения гос. контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными выше, осуществляются по соглашению сторон. К отношениям по гос. контрактам на выполнение подрядных работ для государственных нужд в части, не урегулированной ГК РФ, применяется закон о подрядах для государственных нужд.

    ТЕМА № 13.

    ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ. ПЕРЕВОЗКА.

    План.

   Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг.
2. Транспортные обязательства. Система и виды транспортных договоров.
3. Договор перевозки груза: понятие, содержание, исполнение.
Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, содержание, исполнение.(литература).

   1. Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг.

    Объектами относительных гражданских прав, которые могут быть осуществлены лишь при определенном поведении обязанных лиц, всегда являются действия этих лиц. Действия, результаты которых неотделимы от самой деятельности и потребляются в процессе этой деятельности, именуются услугами. Услуги – самостоятельный и все чаще встречающийся объект гражданских правоотношений. Широкое распространение получили посреднические, информационные, юридические, образовательные, социально-культурные и иные услуги. В зависимости от того, в какой форме выражается результат деятельность по оказанию услуг, а также в зависимости от того, может ли быть гарантирован положительный результат этой деятельности, различают материальные и нематериальные услуги.
Гражданско-правовые договоры юридически опосредуют как возмездные, так и безвозмездные отношения по оказанию услуг. Понятие договора возмездного оказания услуг дано в п. 1 ст. 779 ГК РФ: “По договору возмездного оказания услуг, исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги”. Данный договор является консенсуальным, взаимным и возмездным. Порождаемые им обязательства могут складываться в различных сферах человеческой деятельности. Многие обязательства, объектом которых являются услуги, выделены в самостоятельные виды гражданско-правовых обязательств. Глава 39 ГК РФ (ст. 779-783) содержит определенный перечень нетрадиционных отношений по возмездному оказанию услуг, вкладывая, вместе с тем, в понятие “услуги” довольно широкое содержание.
Правила данной главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных услуг, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37 (подряд), 38 (выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ), 40 (перевозка), 41 (транспортная экспедиция), 44 (банковский вклад), 45 (банковский счет), 46 (расчеты), 47 (хранение), 49 (поручение), 51 (комиссия), 53 (доверительное управление имуществом) ГК РФ. Подобный подход свидетельствует о том, что позиция законодателя в определении границ обязательств по оказанию услуг и оптимальных форм их правового регулирования еще не устоялись, а порою он, видимо, руководствуется принципом законодательной экономии. В частности, закон допускает применение к регулированию отношений по возмездному оказанию услуг общих положений о порядке (ст. 702-729) и положений о бытовом подряде (ст. 730 и 739), если это не противоречит статьям 779-782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
Субъектами договора по возмездному оказанию услуг являются исполнитель (услугодатель) и заказчик (услугополучатель). Сторонами договора могут быть как физические лица, так и юридические лица. Деятельность по оказанию некоторых услуг подлежит обязательному лицензированию. В качестве общего правила в ст. 780 ГК предусмотрена обязанность личного исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие тесной взаимосвязанности процесса исполнения, его результата и качества предоставляемой услуги. Предметом договора являются нематериальные услуги. Цена в договоре взаимного оказания услуг определяется, как правило, исполнителем, а срок исполнения – по соглашению сторон. Содержание договора составляют права и обязанности контрагентов. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в порядке и сроки, определенные конкретным договором. Вместе с тем, в силу специфичности самого характера услуги, на исполнителе не лежит риск недостижения результата.
В договоре по оказанию возмездных услуг применяется общее правило об ответственности за вину. Например, согласно п. 5.2 Правил туристско-экскурсионного обслуживания населения в Республике Башкортостан, турфирма несет ответственность за убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, в соответствии с действующим законодательством. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором. Когда же невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. Стороны договора вправе в любое время отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг, компенсировав убытки контрагенту.

   Транспортные обязательства. Система и виды договоров.

    Транспортные обязательства (обязательства по перевозкам) относятся к группе гражданско-правовых обязательств по оказанию специфических услуг, самостоятельно урегулированным в ГК РФ. Транспортными называются обязательства по перевозке грузов, пассажиров и багажа, а также иные обязательства по оказанию транспортных услуг, связанных с перевозкой, либо направленные на перемещение грузов иным способом. Отношения по перевозкам регулируются нормами статей 784-806 ГК РФ (главы 40-41) и правовыми актами, регламентирующими перевозку конкретными видами транспорта: Уставом внутреннего водного транспорта Союза ССР от 15 октября 1995 г. (УВВТ), Кодексом торгового мореплавания Союза ССР от 17 сентября (КТМ), Уставом автомобильного транспорта РСФСР от 8 января 1969 г. (УАТ). Воздушным кодексом РФ от 19 февраля 1997 г. (ВК), Транспортным уставом железных дорог от 8 января 1998 г. Нормативные акты, принятые до последней кодификации гражданского права, сохраняют силу в части, не противоречащей главам 40-41 ГК РФ. Продолжается процесс приведения транспортного законодательства в соответствие с ГК РФ.
Система транспортных договоров включает в себя три группы договоров: 1) договоры об организации перевозок; 2) договоры перевозки грузов, пассажира и багажа; 3)вспомогательные транспортные договоры (договор транспортной экспедиции и другие, предметом которых является оказание услуг, связанных с перевозкой грузов). Так, согласно ст. 798 ГК РФ перевозчик и грузовладелец при необходимости осуществления систематических перевозок грузов могут заключить долгосрочные договоры об организации перевозок. По этому договору перевозчик обязуется в установленные сроки принимать, а грузовладелец предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме. В договоре об организации перевозки грузов определяются объем, сроки и другие условия перевозки.
Договоры об организации перевозок являются консенсуальными. В группе вспомогательных договоров особое место занимает транспортная экспедиция. Согласно ст. 801 ГК РФ по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза. Общий характер правовой регламентации отношений по транспортной экспедиции определен в ст. 801-806 ГК РФ. В них перечислены обязанности экспедитора, указан примерный перечень предоставляемых дополнительных услуг, условия выполнения договора, форма договора, предусмотрена ответственность экспедитора, содержится перечень документов и другой информации, предоставляемых экспедитору, определена возможность исполнения обязанностей экспедитора третьим лицом и одностороннего отказа от исполнения договора транспортной экспедиции.
В зависимости от того, кто выступает в роли перевозчика, различаются перевозки железнодорожные, морские, речные, воздушные и автомобильные, определяющие соответствующий вид договоров перевозки. Общие условия перевозки определяются транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами. Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами транспорта, а также ответственность сторон по этим перевозкам определяются соглашением сторон, если ГК РФ, транспортными уставами и кодексами, иными правовыми и издаваемыми в соответствии с ними правилами не установлено иное.
При этом следует учитывать, что перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признается перевозкой транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых актов или выданного этой организации разрешения (лицензии) вытекает, что эта организация обязана осуществлять перевозки грузов, пассажиров и багажа по обращению любого гражданина или юридического лица. Следовательно, договор перевозки транспортом общего пользования является публичным договором.

   Договор перевозки груза: понятие, содержание, права и обязанности и сторон, ответственность контрагентов.

    Согласно ст. 785 ГК РФ по договору перевозки грузов перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. Это договор в пользу третьего лица. Договор перевозки груза – двусторонний, возмездный, реальный. Он заключается в письменной форме. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом).
За перевозку грузов взимается провозная плата, установленная соглашением сторон, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами. Плата за перевозку грузов транспортом общего пользования определяется на основании тарифов, утверждаемых в порядке, установленном транспортными уставами и кодексами. Работы и услуги, выполняемые перевозчиком по требованию грузовладельца и не предусмотренные тарифами, оплачиваются по соглашению сторон.
Перевозчик имеет право удерживать переданные ему для перевозки грузы в обеспечение причитающихся ему провозной платы и других платежей по перевозке, если иное не установлено законом, иными правовыми актами, договором перевозки или не вытекает из существа обязательства. В случаях, когда в соответствии с законом или иными правовыми актами установлены льготы или преимущества по провозной плате за перевозку грузов, понесенные в связи с этим расходы возмещаются транспортной организацией за счет средств соответствующего бюджета.
Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в срок, установленный принятой от него заявкой (заказом), договором перевозки и договором об организации перевозок, исправные транспортные средства в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза. Отправитель груза вправе отказаться от поданных транспортных средств, не пригодных для перевозки соответствующего груза. Погрузка (выгрузка) груза осуществляется транспортной организацией или отправителем (получателем) в порядке, предусмотренном договором, с соблюдением положений, установленных транспортными уставами и кодексами и издаваемыми в соответствии с ними правилами. Перевозчик обязан доставить груз в пункт назначения в сроки, определенные в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами, а при отсутствии таких сроков в разумный срок. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут ответственность, установленную ГК РФ, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон. Соглашения транспортных организаций с грузовладельцами об ограничении или устранении установленной законом ответственности перевозчика недействительны, за исключением случаев, когда возможность таких соглашений при перевозках груза предусмотрена транспортными уставами и кодексами. Перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки груза в соответствии с принятой заявкой (заказом) или иным договором, а отправитель за не предъявление груза либо не использование поданных транспортных средств по иным причинам несут ответственность, установленную транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон.
В соответствии со ст. 794 ГК перевозчик и отправитель груза освобождаются от ответственности в случае неподачи транспортных средств либо не использования поданных транспортных средств, если это произошло вследствие: непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов, наводнений) и военных действий; прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях, установленного в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом; в иных случаях, предусмотренных транспортными уставами и кодексами.
Перевозчик несет ответственность за несохранность груза, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошла вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается перевозчиком: в случае утраты или недостачи груза - в размере стоимости утраченного или недостающего груза; в случае повреждения (порчи) груза – в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления неповрежденного груза - в размере его стоимости; в случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности, – в размере объявленной стоимости груза.
Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в счете продавца или предусмотренной договором, а при отсутствии счета или указания цены, указанной в счете продавца или предусмотренной договором, а при отсутствии счета или указания цены в договоре, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары. Следовательно, ответственность носит ограниченный характер. Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, возвращает отправителю (получателю) провозную плату, взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного груза, если эта плата не входит в стоимость груза. Документы о причинах не сохранности груза (коммерческий акт, акт общей формы и т.п.), составленные перевозчиком в одностороннем порядке, подлежат в случае спора оценке судом наряду с другими документами, удостоверяющими обстоятельства, которые могут служить основанием для ответственности перевозчика, отправителя либо получателя груза.
До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом. Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения ответа от перевозчика в тридцатидневный срок. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, устанавливается в один год с момента, определяемого в соответствии с транспортными уставами и кодексами.

   Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, содержание, исполнение.

    Согласно ст. 786 ГК РФ по договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу, пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а сдача пассажиром багажа багажной квитанцией. Формы билета и багажной квитанции устанавливаются в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами. Пассажир имеет право в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом: перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях; провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах установленных норм; сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу.
Плата за перевозку пассажиров и багажа транспортом общего пользования определяется на основании тарифов, утверждаемых в порядке, установленном транспортными уставами и кодексами. Перевозчик имеет право удерживать переданный ему для перевозки багаж в обеспечение причитающихся ему провозной платы, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства. Если в соответствии с законом или иными правовыми актами установлены льготы или преимущества по провозной плате за перевозку пассажиров и багажа, то понесенные в связи с этим расходы возмещаются транспортной организацией за счет средств соответствующего бюджета.
Перевозчик обязан доставить пассажира или багаж в пункт назначения в сроки, определенные в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами, а при отсутствии таких сроков в разумный срок. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке пассажира и багажа стороны несут ответственность в соответствии с нормами ГК РФ, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон. При этом соглашения транспортных организаций с пассажирами об ограничении или устранении установленной законом ответственности перевозчика недействительны, за исключением случаев, когда возможность таких соглашений при перевозках предусмотрена транспортными уставами и кодексами. В соответствии со ст. 795 ГК РФ за задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, или опоздание прибытия такого транспортного средства в пункт назначения (за исключением перевозок в городском и пригородном сообщениях ) перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не докажет, что задержка или опоздание имеет место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика. В случае отказа пассажира от перевозки из-за задержки отправления транспортного средства перевозчик обязан возвратить пассажиру провозную плату. Согласно ст. 796 ГК РФ предусмотрена ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) багажа и за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза. Ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира, определяется по правилам главы 59 ГК РФ, если законом или договором перевозки не предусмотрена повышенная ответственность перевозчика. В данном случае речь идет об ответственности за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, поскольку деятельность перевозчика связана с эксплуатацией транспортных средств. Возмещается имущественный и моральный вред потерпевшим. Специфический характер имеет договор перевозки пассажира - военнослужащего или сотрудника ОВД и членов их семьи, а также их багажа. Это - перевозка в кредит. Осуществляются данные перевозки, в частности, в соответствии с Инструкцией о порядке оформления, выдачи воинских перевозочных документов и оплаты воинских перевозок в системе МВД СССР N 100 от 10 мая 1988 г. (с последующими изменениями и дополнениями).
ТЕМА № 14.

    СТРАХОВАНИЕ.

    План.

   Понятие, правовые основы и формы страхования.
2. Страховое правоотношение.
Договор страхования: его виды, содержание, исполнение.(литература).

   1. Понятие, правовые основы и формы страхования.

    Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства является необходимым элементом социально-экономической системы общества. Оно предоставляет гарантии восстановления нарушенных имущественных интересов в случае непредвиденных природных, техногенных и иных явлений, оказывает позитивное влияние на укрепление финансов государства. Страхование не только освобождает бюджет от расходов на возмещение убытков при наступлении страховых случаев, но и является одним из наиболее стабильных источников долгосрочных инвестиций. Это определяет стратегическую позицию страхования в странах с развитой рыночной экономикой.
Страхование следует рассматривать как экономическую, хозяйственную деятельность, в результате которой создается и распределяется денежный фонд, находящийся в управлении специальной организации (страховщика) и образованный из взносов заинтересованных организаций и граждан (страхователей), для возмещения имущественных потерь, возникающих у лиц, участвующих в его образовании. Страхование позволяет обеспечить возмещение возможного ущерба, имущественных потерь. Положение пострадавшего, таким образом, восстанавливается быстро и достаточно полно. По существу, страхование представляет собой один из видов общественной взаимопомощи. Основная суть его заключается в деятельности, направленной на объединении денежных средств и последующего их распределения между теми, кто понес убытки без вины с их стороны в силу стихийных катаклизмов, хозяйственной деятельности и т.д. Особое значение имеет страхование жизни, здоровья граждан, т.к. обеспечивает их материальной поддержкой на случай уменьшения или потери трудоспособности, а их семьям - при потере кормильца. Признано, что степень развития страхования жизни и здоровья в стране считается показателем ее благосостояния и культуры. Словом, страхование - мощный рычаг экономики и противоинфляционной политики государства.
Быстрое развитие страхового законодательства в мире привело, в частности, к попыткам установления государственной монополии на страхование. Особенно это наглядно просматривалось в России после Октябрьской революции 1917 года. С принятием Декрета Совнаркома РСФСР от 28 ноября 1918 года была проведена национализация страхового дела. Монопольное же положение органов государственного страхования привело к полной потере интереса к совершенствованию и развитию страхования, застою и инертности, к полной оторванности от мировой страховой практики. Фактически исключалась возможность создания подлинно договорных отношений. Особенно отчетливо необходимость осуществления перемен в страховом деле обнаружилась в процессе экономических реформ, при создании равных правовых условий развития собственности граждан, юридических лиц и государства. В новых условиях хозяйствования требовалось отменить государственную монополию страхового дела. Это положение впервые нашло полное закрепление в Законе РФ "О страховании" от 27 ноября 1992 г., которым предусмотрено создание в стране страхового рынка, основанного на пресечении монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Законом РФ “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О страховании” от 31 декабря 1997 года название Закона “О страховании” изложено в следующей редакции : “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.
Круг норм, регулирующих экономические отношения по страхованию, довольно разнообразен. Это нормы конституционного и административного, и финансового, и гражданского права. Среди источников страхового права особое место принадлежит актам гражданского законодательства, в частности, Закону РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и ГК РФ (ст. 927-970 главы 48). Эти акты определяют и регулируют самую существенную часть страховых отношений – обязательства по страхованию, которые являются типично гражданско-правовыми отношениями. Далее, регулирование отношений по страхованию осуществляется также специальными Правилами добровольного страхования, которые соответствуя Закону о страховании и ГК РФ, определяют общие условия и порядок проведения отдельных видов добровольного страхования. После принятия второй части ГК РФ (ст. 927-970) наметилась твердая тенденция изменения Правил страхования в сторону расширения возможностей страхователей, предоставления им права самим определять в договоре те конкретные обстоятельства из перечисленных в Правилах, от последствий наступления которых страхуется объект. Положения главы 48 ГК РФ позволяют полагать, что диспозитивность, свобода выбора условий страхования проявляются в большей степени тогда, когда в полную меру развивается страховая деятельность акционерных, кооперативных и иных альтернативных государственных страховых обществ и их объединений, получивших право самостоятельно разрабатывать Правила договорного страхования.
Помимо названных законов страховая деятельность регулируется целым рядом правовых актов, включающих как законы, так и многочисленные подзаконные акты: Указы Президента РФ, постановления Правительства, инструкции Министерств и ведомств, нормативные акты Рос. страхнадзора. Закон РФ "О организации страхового дела в Российской Федерации" и ГК РФ (ст. 727) устанавливают две основные формы страхования: добровольное и обязательное. Добровольное страхование характеризуется тем, что оно осуществляется на основе договора между страхователем и страховщиком. Договор заключается на основе Правил добровольного страхования. Обязательное страхование осуществляется в силу предписания закона, в частности, согласно п.3 ст. 927 и ст. 935 ГК РФ законом могут быть предусмотрены случаи обязательного страхования, здоровья и имущества граждан за счет средств, предоставленных из соответствующего бюджета (обязательное государственное страхование).

   Страховое правоотношение.

    Страховое правоотношение – это гражданское правоотношение, представляющее собой двухстороннее, возмездное обязательство, в силу которого одна сторона (страхователь) имеет право получить имущественное возмещение при наступлении обусловленных законом или договором обстоятельств и несет обязанность по уплате страховых платежей. Страховое правоотношение, как и любое гражданское правоотношение включает в себя три элемента: субъект, объект и содержание. Законодательно определены следующие субъекты страхового правоотношения: страхователь и страховщик. Страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона (ст. 5-6 Закона "Об организации страхового дела в Российской Федерации", п.1 ст. 927 ГК РФ). Следовательно, страхователями могут выступать и лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, заключившие со страховщиком договоры добровольного страхования. Кроме страхователей, в законе упоминаются так называемые выгодоприобретатели, которые не являются страхователями, но получают страховые выплаты взамен их, если это было предусмотрено при заключении договора страхования. В качестве же страховщиков согласно ст. 938 ГК РФ договоры страхования могут заключать юридические лица, имеющие разрешение (лицензии) на осуществление страхования соответствующего вида. Требования, которым должны отвечать страховые организации, порядок их лицензирования их деятельности и осуществления гос. надзора за этой деятельностью определяются законами о страховании. Страховщиками могут быть юридические лица любой организационно-правовой формы: страховые организации и общества взаимного страхования, акционерные общества и агентства и др.
По смыслу ст. 4 Закона объектами страхового правоотношения признаются не противоречащие законодательству имущественные интересы, а именно: связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица; связанные с владением, пользованием, распоряжением имущества. Согласно сложившейся практике страхование с первым объектом называют личным страхованием, а со вторым - имущественным страхованием. По этим двум объектам страхование может осуществляться как в добровольном порядке, так и в силу закона (обязательное страхование).
Вместе с тем, согласно ст. 928 ГК не допускается страхование противоправных интересов. Не допускается страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари. Не допускается страхование расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников. Условия договоров, предусматривающие страхование противоправных интересов, ничтожны.
Содержанием страхового правоотношения являются права и обязанности страхователей и страховщиков. В частности, страховщик обязан: ознакомить страхователя с правилами страхования; в случае проведения страхователем мероприятий, уменьшающих риск наступления страхового случая и размер возможного ущерба застрахованному имуществу, либо в случае увеличения его действительной стоимости перезаключить по заявлению страхователя договор страхования с учетом этих обстоятельств; при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором или законом срок; возместить расходы, произведенные страхователем при страховом случае для предотвращения или уменьшения ущерба застрахованному имуществу, если возмещение этих расходов предусмотрено правилами страхования.
Договором страхования могут быть предусмотрены также другие обязанности страховщика. Вместе с тем страховщик вправе требовать от страхователей выплаты страховых платежей (премий), запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
Обязанностями страхователя являются: своевременное внесение страховых взносов; сообщение страховщику при заключении договора страхования о всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования; сообщать страховщику о наступлении страхового случая в сроки, установленные договором страхования. По договоренности субъектами страховых правоотношений могут быть предусмотрены и другие обязанности страхователя. Страховой риск – это предполагаемая опасность, от которой производится страхование (ст. 9 Закона). Страховые риски определяются в Правилах страхования соответствующего вида. Ими признаются обстоятельства относящиеся как к событиям, так и к действиям. Страховым случаем именуется обстоятельство, фактически наступившее, которое определено в нормативных актах или договоре как страховой риск.

   Договор страхования: его виды, содержание, исполнение.

    Обязательство по страхованию возникает путем заключения договора. Для заключения договора, как имущественного и личного страхования страхователь предоставляет страховщику письменное заявление по установленной форме либо иным доступным способом заявляет о своем намерении заключить договор страхования (ч.1 ст. 16 Закона РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации”). В ст. 940 ГК РФ предусмотрено оформление договора страхования в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования, за исключением договора обязательного государственного страхования. По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю),причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
Согласно п.2 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы следующие имущественные интересы: риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества; риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам – риск гражданской ответственности (ст. 931 и 932 ГК); риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в т.ч. риск неполучения ожидаемых доходов - предпринимательский риск (ст. 933 ГК).
При заключении договора имущественного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение: об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом страхования; о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая); о размере страховой суммы; о сроке действия договора (п.1 ст. 942 ГК). При заключении договора страхования имущества страховщик вправе произвести осмотр страхуемого имущества, а при необходимости назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости. Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхования, определяется соглашением страхователя со страховщиком. Причем при страховании имущества или предпринимательского риска, если договором не предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать их действительную стоимость (страховой стоимости). Такой стоимостью считается: для имущества его действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения договора страхования; для предпринимательского риска убытки от предпринимательской деятельности, которые страхователь как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая.
В период действия договора имущественного страхования страхователь (выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщить страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (п.1 ст. 959). При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного изъятия имущества по основаниям, указанным в п.2 ст. 235 ГК РФ, и отказа от права собственности (ст. 236 ГК). Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно письменно уведомить об этом страховщика. Страховщик, если иное не предусмотрено законом или договором, освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие: воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению гос. органа. Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Иск по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, может быть предъявлен в течение 2-х лет (ст. 966 ГК).
Отдельные виды договорного (добровольного) имущественного страхования разнообразны, т.к. многочисленны объекты и правила добровольного страхования. К отдельным видам договорного имущественного страхования, в частности относятся договоры: страхования домашнего имущества; страхования на случай ремонта квартир; страхования транспортных средств; страхования запасных частей, деталей и принадлежностей к транспортным средствам, принадлежащим гражданам; страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; страхования риска непогашения кредитов; страхования имущества сельскохозяйственного предприятия и арендатора; страхования грузов; морского страхования. По договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая). Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого заключен договор. Договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного лица, если в договоре не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не назван иной выгодоприобретатель, ими признаются наследники застрахованного лица (ст. 934).
Согласно п.2 ст. 942 ГК, при заключении договора личного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение: о застрахованном лице; о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая); о размере страховой суммы; о сроке действия договора.
При заключении договора страхования страхователь обязан сообщить страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имущественном положении этих лиц. В договорах личного страхования и договорах страхования гражданской ответственности страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению. Застрахованное лицо может быть заменено страхователем другим лицом лишь с согласия самого застрахованного лица и страховщика. Видами договорного личного страхования являются: договор пожизненного страхования, заключаемого с гражданами в возрасте от 20 до 70 лет; договор смешанного страхования жизни, заключаемый с гражданами в возрасте от 16 до 77 лет; договор страхования к бракосочетанию (свадебное), заключаемый с родителями (усыновителями) и другими родственниками ребенка в возрасте от 18 до 72 лет.
Отдельными видами обязательного имущественного и личного страхования являются: имущественное страхование, осуществляемое при страховании строений и сооружений, принадлежащих государству и сданных в аренду или в безвозмездное пользование религиозных объединений; обязательное страхование имущества, находящегося в залоге; обязательное экологическое страхования; обязательное бесплатно государственное лично-имущественное страхование граждан, проживающих в закрытом административно-территориальном образовании; обязательно-договорное бесплатное государственное личное страхование граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы или командированных в зоны с радиационным риском на случай развития заболеваний или смерти в связи с радиационным воздействием; обязательное личное страхование граждан, занимающихся частной детективной и охранной деятельностью, за счет средств соответствующих предприятий на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с осуществлением сыскных или охранных действий; обязательное государственное личное страхование сотрудников государственных налоговых инспекций; обязательное государственное страхование жизни и здоровья судей; обязательное государственное личное страхование сотрудников Федеральных органов госбезопасности; государственное обязательное страхование пассажиров.
Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого его взноса. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования. Согласно п.1 ст. 958 ГК РФ договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и осуществление страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (например, гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая). Страхователь (выгодополучатель) вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам указанным в п.1 ст. 959 ГК РФ. При досрочном прекращении договора по указанным обстоятельствам страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, за исключением случаев, предусмотренных п.2 и 3 ст. 963 ГК, т.е.: страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, если вред причинен по вине ответственного за него лица; страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы, которая по договору личного страхования подлежит выплате в случае смерти застрахованного лица, если его смерть наступила вследствие самоубийства и к этому времени договор страхования действовал уже не менее 2-х лет.
Для современной России ускоренное развитие страхования как механизма защиты имущественных интересов лиц становится значимым. В результате широкомасштабной приватизации значительная часть основных фондов перешла в собственность физических лиц и негосударственных структур. Это настоятельно требует создания системы финансовых гарантий, обеспечивающей возмещение ущерба в случае стихийных бедствий, аварий, пожаров и других непредвиденных событий, которые могут негативно повлиять на формирующиеся производственные связи, породить сбои в отраслях экономики. Позитивным моментом в формировании российского страхового рынка является создание сравнительно крупных страховых компаний, способных адаптироваться к динамично меняющейся конъюктуре рынка и оказывать страховые услуги, отвечающие мировым стандартам, а также складывающаяся инфраструктура рынка.
Показатели состояния страхового рынка по данным Департамента страхового надзора Минфина России свидетельствуют о том, что в российской Федерации заложены основы национального страхования. Тем не менее оно еще не заняло надлежащего положения в системе защиты имущественных интересов населения, хозяйствующих субъектов и государства. Вопросы развития страхового рынка России приобретают особую остроту в связи с вступлением в силу Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским союзом, а также предстоящим вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. В рамках основных направлений развития национальной системы страхования в Российской Федерации в 1998-2000 годах ключевым моментом структурной политики на рынке страховых услуг является оптимизация пропорций в соотношении добровольных и обязательных видов страхования. Предстоит обеспечить опережающий рост добровольного страхования в 2-3 раза в сравнении с 1,5-2 - кратным увеличением масштабов обязательного страхования. Наиболее быстрыми темпами должно развиваться имущественное страхование и страхование ответственности (увеличение в 3-5 раз к концу 2000 года) при относительном замедлении темпов обязательного медицинского страхования.

    ТЕМА 15.

    ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ.

    План.

   Понятие, содержание и исполнение договора поручения.
2. Понятие, содержание и исполнение договора комиссии.
3. Понятие, содержание и исполнение агентного договора.
4. Понятие, содержание и исполнение договора хранения.
Понятие, содержание и исполнение договора доверительного управления имуществом.(литература).

   1. Понятие, содержание и исполнение договора поручения.

    Обязательства, возникающие из договора поручения, представляют собой договорную разновидность представительства (ст. 182-189 ГК РФ). Эти обязательственные отношения регулируются статьями 971-979 ГК РФ и правовыми нормами, содержащимися в других источниках гражданского законодательства. Согласно ст. 971 ГК РФ по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя. Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в течение которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без такого указания. Договор поручения – двухсторонний, консенсуальный, заключаемый в письменной форме. Он может быть возмездным и безвозмездным, что следует из статьи 972 ГК РФ: доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если это предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором поручения. В случаях, когда договор поручения связан с осуществлением обеими сторонами или одной из них предпринимательской деятельности, доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном договоре поручения условия о размере вознаграждения или о порядке его уплаты вознаграждение уплачивается после исполнения поручения в размере, определяемом в соответствии с п.3 ст. 424 ГК РФ.
Поверенный, действующий в качестве коммерческого представителя в порядке, предусмотренном п.1 ст. 184 ГК, вправе в соответствии со ст. 359 ГК РФ удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче доверителю, в обеспечение своих требований по договору поручения. Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя. Указания доверителя должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. Поверенный вправе отступить от указаний доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и поверенный не мог предварительно запросить доверителя либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. Поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным. Поверенному, действующему в качестве коммерческого представителя в порядке, предусмотренном п.1 ст. 184 ГК РФ, может быть предоставлено доверителем право отступать в интересах доверителя от его указаний без предварительного запроса об этом.
В этом случае коммерческий представитель обязан в разумный срок уведомить доверителя о допущенных отступлениях, если иное не предусмотрено договором поручения. Согласно ст. 974 ГК РФ поверенный обязан: лично исполнять данное поручение, за исключением случаев, указанных в ст. 976 ГК РФ, т.е. в случаях передоверия исполнения поручения; передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным по исполнение поручения; сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения; по исполнении поручения или прекращении договора поручения до его исполнения без промедления возвратить доверителю доверенность, срок действия которой не истек, и представить отчет с приложением оправдательных документов, если это требуется по условиям договора или характеру поручения.
Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу (заместителю) лишь в случаях и на условиях, предусмотренных ст. 187 ГК РФ, т.е. передоверить совершение действий, на которое лицо уполномочено, другому лицу, если уполномочено на это доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность. Доверитель вправе отвести заместителя, избранного поверенным. Если возможный заместитель поверенного поименован в договоре поручения, поверенный не отвечает ни за его выбор, ни за ведение им дела. Если право поверенного передать исполнение поручения другому лицу в договоре не предусмотрено либо предусмотрено, но заместитель в нем не поименован, поверенный отвечает за выбор заместителя.
Доверитель обязан выдать поверенному доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения, за исключением случаев, указанных в ст. 182 ГК РФ, т.е. когда полномочие может явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.). Согласно ст. 975 ГК РФ доверитель обязан, если иное не предусмотрено договором: возмещать поверенному понесенные издержки; обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения; без промедления принять от поверенного все исполненное им в соответствии с договором поручения; уплатить поверенному вознаграждение, если договор поручения является возмездным.
Договор поручения прекращается вследствие: отмены поручения доверителем; отказа поверенного; смерти доверителя или поверенного, признания кого-либо из них недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим. Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от него во всякое время. Соглашение об отказе от этого права ничтожно. Сторона, отказавшаяся от договора поручения, предусматривающего действия поверенного в качестве коммерческого представителя, должна уведомить другую сторону о прекращении договора не позднее, чем за 30 дней, если договором не предусмотрен более длительный срок. При реорганизации юридического лица, являющегося коммерческим представителем, доверитель вправе отменить поручение без такого предварительного уведомления. Если договор поручения прекращен до того, как поручение исполнено поверенным полностью, доверитель обязан возместить поверенному понесенные при исполнении поручения издержки, а когда поверенному причиталось вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе. Это правило не применяется к исполнению поверенным поручения после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения. Отмена доверителем поручения не является основанием для возмещения убытков, причиненных поверенному прекращением договора, за исключением случаев прекращения договора, предусматривающего действия поверенного в качестве коммерческого представителя. Отказ поверенного от исполнения поручения доверителя не является основанием для возмещения убытков причиненных доверителю прекращением договора поручения, за исключением случаев отказа поверенного в условиях, когда доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы, а также отказа от исполнения договора, предусматривающего действия поверенного в качестве коммерческого представителя. В случае смерти поверенного его наследники обязаны известить доверителя о прекращении договора поручения и принять меры, необходимые для охраны имущества доверителя, в частности сохранить его вещи и документы, и передать затем это имущество доверителю. Такая же обязанность лежит на ликвидаторе юридического лица, являющегося поверенным.
По ряду причин граждане для реализации принадлежащих им прав или приобретения новых вынуждены прибегать к услугам представителей. Основанием договорного представительства является либо договор поручения, либо трудовой договор. В связи с ограничением личного участия в гражданском обороте участниками этого договора нередко выступают лица, находящиеся в ИТУ. Договор поручения необходим для совершения различных сделок от имени лиц, отбывающих наказание в ИТК (продать или сдать по договору аренды принадлежащее им имущество и т.д.). Действия без поручения в чужом интересе регламентированы статьями 980-989 ГК РФ. Действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства или в его иных непротивоправных интересах (действия в чужом интересе) должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных намерений заинтересованного лица и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью. Если лицо, в интересе которого предпринимаются действия без его поручения, одобрит эти действия, к отношениям и сторон в дальнейшем применяются правила о договоре поручения или ином договоре поручения или ином договоре, соответствующем характеру предпринятых действий, даже если одобрение было устным.

   Понятие, содержание и исполнение договора комиссии.

    От договора поручения следует отграничивать договор комиссии. Обязательственные отношения, возникающие из договора комиссии, регулируются ст. 990-1004 ГК РФ). Согласно, ст. 990 ГК РФ по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия, с указанием или без указания территории его исполнения, с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без такового обязательства, с условиями или без условий относительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии. Законом и иными правовыми актами могут быть предусмотрены особенности отдельных видов договора комиссии.
Таким образом, в отличии от договора поручения: комиссионер в отношениях с третьими лицам выступает от своего имени; на комиссионера возлагается обязанность совершения одной или нескольких сделок, а не любых юридических действий; договор комиссии всегда носит возмездный характер, а условие о цене относится к числу существенных условий договора комиссии. Для договора комиссии предусмотрена письменная форма. Договор двухстороннеобязывающий, консенсуальный. Прекращается его исполнением. Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить на наиболее выгодных для комитента условиях в соответствии с указаниями комитента, а при отсутствии в договоре комиссии таких указаний - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В случае, когда комиссионер совершил сделку на условиях более выгодных, чем те которые были указаны комитентом, дополнительная выгода делится между комитентом и комиссионером поровну, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а случае, когда комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере), также дополнительное вознаграждение в размере и в порядке, установленных в договоре комиссии. Если договором размер вознаграждения или порядок его уплаты не предусмотрен и размер вознаграждения не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение уплачивается после исполнения договора комиссии в размере, определенном в соответствии с п.3 ст. 424 ГК РФ, т.е. исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Если же договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от комитента, комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на возмещение понесенных расходов.
Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет комитента, кроме случаев, когда комиссионер не проявил необходимой неосмотрительности в выборе этого лица либо принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере). В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним комиссионером, комиссионер обязан немедленно сообщить об этом комитенту, собрать необходимые доказательства, а также по требованию комитента передать ему права по такой сделке с соблюдением правил об уступке требования в порядке, предусмотренном статьями 382-386, 388- 389 ГК РФ.
Уступка прав комитенту по сделке допускается независимо от соглашения комиссионера с третьим лицом, запрещающего или ограничивающего такую уступку. Это не освобождает комиссионера от ответственности перед третьим лицом в связи с уступкой права в нарушение соглашения о ее запрете или об ограничении. Комиссионер вправе в целях исполнения договора заключить договор субкомиссии с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед комитентом. По договору субкомиссии комиссионер приобретает в отношении субкомиссионера права и обязанности комитента. До прекращения договора комиссии комитент не вправе без согласия комиссионера вступать в непосредственные отношения с субкомиссионером, если иное не предусмотрено договором комиссии. Комиссионер вправе отступать от указаний комитента, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах комитента и комиссионер не мог предварительно запросить комитента либо не получил в разумный срок ответ на свой запрос. Комиссионер обязан уведомить комитента о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным. Комиссионеру, действующему в качестве предпринимателя, может быть предоставлено комитентом право отступать от его указаний, если иное не предусмотрено договором комиссии. Комиссионер, продавший имущество по цене ниже согласованной с комитентом, обязан возместить последнему разницу, если не докажет, что у него не было возможности продать имущество по согласованной цене и продажа по более низкой цене предупредила еще большие убытки. В случае, когда комиссионер был обязан предварительно запросить комитента, комиссионер должен также доказать, что он не имел возможности получить предварительно согласие комитента на отступление от его указаний. Если комиссионер купил имущество по цене выше согласованной с комитентом, последний, не желающий принять такую покупку, обязан заявить об этом комиссионеру в разумный срок по получении от него извещения о заключении сделки с третьим лицом. В противном случае покупка признается принятой комитентом. Если же комиссионер сообщил, что принимает разницу в цене на свой счет, комитент не вправе отказаться от заключенной для него сделки.
Вещи, поступившие комиссионеру от комитента либо приобретенный комиссионером за счет комитента, являются собственностью комитента. Комиссионер вправе в соответствии со ст. 359 ГК РФ удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче комитенту или лицу, указанному комитентом, в обеспечении своих требований по договору комиссии. В случае объявления комитента несостоятельным (банкротом) указанное право комиссионера прекращается, а его требования комитенту в пределах стоимости вещей, которые он удерживал, удовлетворяются в соответствии со ст. 360 ГК РФ наравне с требованиями, обеспеченными залогом. Комиссионер, далее, вправе в соответствии со ст. 410 ГК удерживать причитающиеся ему по договору комиссии суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет комитента.
Однако кредиторы комитента, пользующиеся в отношении очередности удовлетворения их требований преимуществом перед залогодержателями, не лишаются права на удовлетворение этих требований из удержанных комиссионером сумм. Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества комитента. Если при приеме комиссионером имущества, присланного комитентом либо поступившего к комиссионеру для комитента, в этом имуществе окажутся повреждения или недостача, которые могут быть замечены при наружном осмотре, а также в случае причинения кем- либо ущерба имуществу комитента, находящемуся у комиссионера, комиссионер обязан принять меры по охране прав комитента, собрать необходимые доказательства и обо всем без промедления сообщить комитенту. Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имущество комитента, отвечает за это лишь в случаях, когда комитент предписал ему застраховать имущество за счет комитента либо страхование этого имущества комиссионером предусмотрено договором комиссии или обычаями делового оборота.
Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения договора комиссии, отменив данное комиссионеру поручение. Комиссионер вправе потребовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения. В случае, когда договор комиссии заключен без указания срока его действия, комитент должен уведомить комиссионера о прекращении договора не позднее чем за тридцать дней, если более продолжительный срок уведомления не предусмотрен договором. В этом случае комитент обязан выплатить комиссионеру вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения договора, а также возместить комиссионеру понесенные им до прекращения договора расходы. В случае отмены поручения комитент обязан в срок установленный договором, а если такой срок не установлен, незамедлительно распорядиться своим находящимся в ведении комиссионера имуществом. Если комитент не выполнит эту обязанность, комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет комитента либо продать его по возможно более выгодной для комитента цене.
Комиссионер не вправе, если иное не предусмотрено договором, отказаться от его исполнения, за исключением случая, когда договор заключен без указания срока его действия. В этом случае комиссионер должен уведомить комитента о прекращении договора не позднее чем за тринадцать дней, если более продолжительный срок уведомления не предусмотрен договором. Комиссионер обязан принять меры, необходимые для обеспечения сохранности имущества комитента. Комитент должен распорядиться своим находящимся в ведении комиссионера имуществом в течение пятнадцати дней со дня получения уведомления об отказе комиссионера исполнить поручение, если договором комиссии не установлен иной срок. Если он не выполнит эту обязанность, комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет комитента либо продать его по возможно более выгодной для комитента цене.
Если договором не предусмотрено иное, комиссионер, отказавшийся от исполнения поручения, сохраняет право на комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов. По исполнении поручения комиссионер обязан представить комитенту отчет и передать ему все полученное по договору комиссии. Комитент, имеющий возражение по отчету, должен сообщить о них комиссионеру в течение тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением не установлен иной срок. В противном случае отчет при отсутствии иного соглашения считается принятым.
В соответствии со ст. 1000 ГК РФ комитент обязан: принять от комиссионера все исполненное по договору комиссии; осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и известить последнего без промедления об обнаруженных в этом имуществе недостатках; освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнении комиссионного поручения.
Помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а в соответствующих случаях и дополнительного вознаграждения за делькредере, комитент обязан возместить комиссионеру израсходованные им на исполнение комиссионного поручения суммы.
Договор комиссии прекращается вследствие: отказа комитента от исполнения договора; отказа комиссионера от исполнения договора в случаях, предусмотренных законом или договором; смерти комиссионера, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; признания индивидуального предпринимателя, являющегося комиссионером несостоятельным (банкротом). В случае объявления комиссионера несостоятельным (банкротом) его права и обязанности по сделкам, заключенным им для комитента во исполнение указаний последнего, переходит комитенту.

    3. Понятие, содержание и исполнение агентного договора.

    Близко схож с договором комиссии агентский договор. Обязательственные отношения, возникающие из агентирования, регулируются ст. 1005-1011 ГК РФ. Согласно ст. 1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершить по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, либо от имени и за счет принципала. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становиться обязательным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала. В случаях, когда в агентском договоре, заключенном в письменной форме, предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок от имени принципала, последний в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочия агента.
Агентский договор может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия. Законом могут быть предусмотрены особенности отдельных видов агентского договора. Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре. Агентским договором может быть предусмотрено обязательство принципала и агента не заключать аналогичных агентских договоров соответственно с другими агентами и принципалами. В ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. Возможно заключение агентом субагентского договора. Агентский договор прекращается вследствие: отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без определенного срока по окончании его действия; смерти агента, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; признание индивидуального предпринимателя, являющегося агентом, банкротом.

   Понятие, содержание и исполнение договора хранения.

    Отношения по хранению регулируются ст. 886-926 ГК РФ). По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем) и возвратить эту вещь в сохранности. В договоре хранения, в котором хранителем является коммерческая организация, осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности (профессиональный хранитель) может быть предусмотрено обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок. Договор реальный, может быть консенсуальным, возмездным и безвозмездным, односторонне обязывающим и двустороннеобязывающим. Предметом договора являются вещи. Договор заключается на определенный срок, до востребования или без указания срока. Договор хранения должен быть заключен в письменной форме в случаях, указанных в ст. 161 ГК РФ, в соответствии с которой должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариальное удостоверение: сделки юридических лиц между собой и с гражданами; сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, независимо от сумм сделки.
Соблюдение простой письменной формы не требуется для совершения сделок, которые в соответствии со ст. 159 ГК могут быть совершены устно. Договор хранения, предусматривающий обязанность хранителя принять вещь на хранение, должен быть заключен в письменной форме независимо от состава участников этого договора и стоимости вещи, передаваемой на хранение. Передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии, внезапной болезни, угрозе нападения и т.п.) может быть доказываема свидетельскими показаниями. Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю: сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа подписанного хранителем; номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения. Несоблюдение простой письменной формы договора не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.
Хранитель, взявший на себя по договору хранения обязанность принять вещь на хранение, не вправе требовать передачи ему этой вещи на хранение. Однако поклажедатель, не передавший вещь на хранение в предусмотренный договором срок, несет ответственность перед хранителем за убытки, причиненные в связи с несостоявшимся хранением, если иное не предусмотрено законом или договором хранения. Поклажедатель освобождается от этой ответственности, если заявит хранителю об отказе от его услуг в разумный срок. Если иное не предусмотрено договором хранения, хранитель освобождается от обязанности принять вещь на хранение в случае, когда в обусловленный договором срок вещь не будет ему передана. Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования его поклажедателем. Если срок хранения определен моментом востребования вещи поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок. Предусмотрено хранение вещей с обезличением.
Хранитель обязан принять все предусмотренные договором меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи. При отсутствии в нем условий о таких мерах или неполноте этих условий хранитель должен принять для сохранения вещи также меры, соответствующие обычаям делового оборота и существу обязательства, в том числе свойствам переданной на хранение вещи. Если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан заботиться о принятой на хранение вещи не менее, чем о своих вещах. Возможно пользование вещью, переданной на хранение. При необходимости изменение условий хранения вещи, предусмотренных договором хранения, хранитель обязан незамедлительно уведомить об этом поклажедателя и дождаться его ответа. Поклажедатель отвечает за убытки, причиненные в связи с хранением вещей с опасными свойствами, если о их свойствах не предупредил хранителя. Хранитель не вправе без согласия поклажедателя передавать вещь на хранение третьему лицу, за исключением случаев, когда он вынужден к этому силой обстоятельств в интересах поклажедателя и лишен возможности получить его согласие. Вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по окончании хранения, а если оплата предусмотрена по периодам, она должна выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода.
Законом предусмотрено возмещение расходов на хранение вещи, а в определен порядок возмещения чрезвычайных расходов на хранение. По истечении обусловленного срока хранения или срока, предоставленного хранителем для обратного получения вещи поклажедатель обязан немедленно забрать переданную на хранение вещь (ст. 899 ГК). При неисполнении поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь или уклонении от получения вещи, хранитель вправе, если иное не предусмотрено договором, после письменного предупреждения самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения, а если стоимость вещи по оценке превышает 100 установленных законом минимальных размеров оплаты труда, продать его с аукциона в порядке, предусмотренном ст. 447-449 ГК РФ. Сумма, вырученная от продажи вещи, передается поклажедателю за вычетом сумм, причитающихся хранителю, в т.ч. его расходы на продажу вещи.
Хранитель обязан возвратить ту самую вещь, которая была передана на хранение, если договором не предусмотрено хранение с обезличением. Передаются плоды и доходы, полученные за время ее хранения, если иное не предусмотрено договором. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, при наличии вины. Профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, если не докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя.
Убытки поклажедателю возмещаются хранителем в соответствии со ст. 393 ГК, если законом или договором хранения не предусмотрено иное, и в соответствии с правилами ст. 15 ГК РФ. При безвозмездном хранении убытки возмещаются: за утрату и недостачу вещей в размере стоимости утраченных или недостающих вещей; за повреждение вещей – в размере суммы, на которую понизилась их стоимость. В случае, когда в результате повреждения, за которое хранитель отвечает, качество вещи изменилось настолько, что она не может быть использована по первоначальному назначению, поклажедатель вправе от нее отказаться и потребовать от хранителя возмещения стоимости этой вещи, а также других убытков, если иное не предусмотрено законом или договором хранения. В то же время поклажедатель обязан возместить хранителю убытки, причиненные свойствами сданной на хранение вещи, если хранитель, принимая вещь на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах. Хранитель обязан по первому требованию поклажедателя возвратить принятую на хранение вещь, хотя бы предусмотренный договором срок ее хранения еще не окончился.
В ст. 907-926 ГК РФ содержатся правила об отдельных видах хранения. Общие положения о хранении (ст. 886-904) применяются к ним, если не установлено иное. Отдельными видами договора о хранении является договор складского хранения, договор хранения в ломбарде, договор хранения ценностей в банке, договор хранения вещей в камере хранения транспортных организаций, договор хранения в гардеробах организаций, договор хранения в гостиницах, договор о секвестре (хранение вещей, являющихся предметом спора). Согласно ст. 907 ГК РФ по договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности. Товарным складом признается организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с хранением услуги. Письменная форма договора складского хранения считается соблюденной, если его заключение и принятие товара на склад удостоверены складскими документами. Товарный склад выдает в подтверждение принятия товара на хранение один из следующих складских документов: двойное складское свидетельство, простое складское свидетельство, складскую квитанцию (ст. 912, 913, 919 ГК РФ). Хранение товаров складом общего пользования определено ст. 908 ГК, проверка товаров при их приеме товарным складом и во время хранения в ст. 909 ГК), изменение условий хранения и состояния товаров – в ст. 909 ГК, проверка количества и состояния товара при возвращении его товаровладельцу - в ст. 911 ГК.
Товар, принятый на хранение по двойному или простому складскому свидетельству, может быть в течение его хранения предметом залога путем залога соответствующего свидетельства. Держатель складского и залогового свидетельства имеет право распоряжаться хранящимся на складе товаром в полном объеме. Являясь ценными бумагами, складское свидетельство и залоговое свидетельство могут передаваться вместе или порознь по передаточным надписям. Товарный склад выдает товар держателю складского и залогового свидетельств (двойного складского свидетельства) не иначе как в обмен на оба эти свидетельства вместе. Простое складское свидетельство выдается на предъявителя.
Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину является публичным договором. Заключение договора хранения в ломбарде удостоверяется выдачей ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанции. Если вещь , сданная на хранение в ломбард, не востребована поклажедателем в обусловленный с ломбардом срок, ломбард обязан хранить ее в течение двух месяцев с взиманием за это платы, предусмотренной договором хранения. По истечении этого срока не востребованная вещь может быть продана ломбардом в порядке, установленном п.5 ст. 358 ГК РФ. Сдаваемая вещь подлежит оценке и страхованию.
Банк может принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в т.ч. документы. Заключение договора хранения ценностей удостоверяется выдачей именного сохранного документа. Для хранения ценностей может быть выделен индивидуальный банковский сейф.
Находящиеся в ведении транспортных организаций общего пользования камеры хранения обязаны принимать на хранение вещи пассажиров и других граждан независимо от наличия у них проездных документов. Выдается квитанция или номерной жетон. Убытки поклажедателя вследствие утраты, недостачи или повреждения вещей, сданных в камеру хранения, в пределах суммы их оценки при сдаче на хранение подлежать возмещению хранителем в течение 24 часов с момента предъявления требований об их возмещении. Хранение в гардеробах организаций предполагается безвозмездным, если вознаграждение за хранение не оговорено или очевидным способом не обусловлено при сдаче вещи на хранение (ст. 924 ГК). Гостиница отвечает как хранитель и без особого соглашения с проживающим в ней лицом ( постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу, за исключением денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей.
По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу, принимающему на себя обязанность по разрешению спора возвратить вещь тому лиц, которому она будет присуждена по решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц (договорный секвестр). Вещь, являющаяся предметом спора между двумя или несколькими лицами, может быть передана на хранение в порядке секвестра по решению суда (судебный секвестр). Хранитель, осуществляющий хранение вещи в порядке секвестра, имеет право на вознаграждение за счет спорящих сторон, если договором или решением суда, которым установлен секвестр, не предусмотрено иное.
Согласно ст. 906 ГК РФ правила общего положения о хранении применяются к обязательствам хранения, возникающим в силу закона, если законом не установлены иные правила. Обязанность хранения, таким образом, может быть возложена законом в качестве сопутствующего элемента на одну из сторон в силу различного рода обстоятельств. Так, согласно ст. 227 ГК РФ нашедший вещь обязан заявить о находке в милицию. Он вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в милиции. В соответствии с п.21 ст. 10 Закона о милиции от 18 апреля 1991 г. милиция обязана обеспечить сохранность найденных и сданных в милицию документов, вещей, ценностей и другого имущества, принимать меры по их возврату законным владельцам либо по реализации в установленном порядке. Органы внутренних дел обязаны обеспечивать сохранность денег, иностранной валюты и других, изъятых при обыске и выемке, вещественных доказательств.

   Понятие, содержание и исполнение договора доверительного управления имуществом.

    Обязательственные отношения по доверительному управлению имуществом регулируются статьями 1012-1026 ГК РФ. Правоотношения по доверительному управлению чаще всего возникают на основании договора доверительного управления имуществом. Согласно ст. 1012 ГК по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Данный договор реальный и, как правило, возмездный. Если это подлежит государственной регистрации, то считается заключенным с момента его регистрации. Договор должен быть заключен в письменной форме. Договор доверительного управления недвижимым имуществом заключается в форме, предусмотренной для договора продажи недвижимого имущества. Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество.
В договоре доверительного управления имуществом должны быть указаны: состав имущества; наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которых осуществляется управление имуществом (учредителя управления или выгодоприобретателя); срок действия договора. Договор заключается на срок не превышающий пяти лет. Для отдельных видов имущества, передаваемого в доверительное управление, законом могут быть установлены иные предельные сроки, на которые может быть заключен договор. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.
Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода собственности на него доверительному управляющему. Доверительное управление имуществом предполагает самостоятельную деятельность управляющего по наиболее эффективному осуществлению от своего имени правомочий собственника или иных прав другого лица (учредителя управления) в интересах последнего или указанного им лица (выгодоприобретателя). Доверительное управление имуществом может быть также учреждено: вследствие необходимости постоянного управления имуществом подопечного (ст. 38 ГК РФ); на основании завещания, в котором назначен исполнитель завещания (душеприказчик); по иным основаниям, предусмотренным законом. Учредителем доверительного управления является собственник имущества, орган опеки и попечительства, исполнитель завещания, а также иное лицо, указанное в законе.
Доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия. Но в тех случаях, когда доверительное управление имуществом осуществляется по основаниям, предусмотренным законом, доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением учреждения. Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество. Не могут быть самостоятельными объектами доверительного управления деньги, за исключением случаев, предусмотренных законом. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, не может быть передано в доверительное управление.
Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества учредителя управления, а также от имущества доверительного управляющего. Передача заложенного имущества в доверительное управление не лишает залогодержателя права обратить взыскание на это имущество. Доверительный управляющий представляет учредителю управления и выгодоприобретателю отчет о всей деятельности в сроки и порядке, которые установлены договором. Доверительный управляющий, не проявивший должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя управления, возмещает выгодоприоретателю упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом, а учредителю управления убытки, причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом естественного износа, а также упущенную выгоду. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на имущество доверительного управляющего, а при недостаточности и его имущества, на имущество учредителя управления, не переданное в доверительное управление.
В соответствии со ст. 1024 ГК РФ договор доверительного управления имуществом прекращается вследствие: смерти гражданина, являющегося выгодоприобретателем, или ликвидации юридического лица – выгодоприобретатея, если договором не предусмотрено иное; отказа выгодоприобретателя от получения выгод по договору, если договором не предусмотрено иное; смерти гражданина, являющегося доверительным управляющим, признания его недееспособным, ограниченно недееспособным или безвестно отсутствующим, а также признания индивидуального предпринимателя банкротом; отказа доверительного управляющего или учредителя управления от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управление имуществом; отказа учредителя управления от договора по иным причинам при условии выплаты доверительному управляющему обусловленного договором вознаграждения; признания банкротом гражданина - предпринимателя, являющегося учредителем управления. При отказе одной стороны от договора доверительного управления имуществом, другая сторона должна быть уведомлена об этом за три месяца до прекращения договора, если договором не предусмотрен иной срок уведомления.

    ТЕМА 16.

    РАСЧЕТНЫЕ И КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

    План.

   Понятие расчетных и кредитных обязательств
2. Договоры банковского счета и банковского вклада.
3. Формы безналичных расчетов.
Кредитные правоотношения.(литература).

    1. Понятие расчетных и кредитных правоотношений.
Отношения по передаче имущества, производству работ и оказанию услуг складываются, как правило, на эквивалентно-возмездной основе. В рамках указанных основных обязательств возникает денежное обязательство, платеж по которому является расчетом за представленное исполнение. В соответствии со ст. 867 ГК РФ расчеты с участием граждан, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производится в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом. Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации, в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчетов. Случаи, порядок и условия использования иностранной валюты на территории РФ определяются законом или в установленном им порядке. В большинстве случаев расчеты между участниками хозяйственной деятельности осуществляются через банк в безналичном порядке. Таким образом, в расчетах помимо субъектов основного обязательства участвует банк, что определяет расчетные правоотношения в качестве особой группы гражданских правоотношений. Следовательно, расчетные правоотношения могут быть определены как гражданские правоотношения, возникающие в связи с возмездными гражданско-правовыми обязательствами по передаче имущества, производству работ, оказанию услуг и связанные с обязательствами стороны, получивший исполнение, оплатить его в денежной форме.
Далее, как известно, товарно-денежное производство объективно вызывает существование кредитных отношений, связанных с предоставлением на условиях возврата денежной суммы или вещей, определяемых родовыми признаками. Кредитное обязательство также может входить в состав основного возмездного гражданско-правового обязательства, например по договору строительного подряда, когда заказчик представляет подрядчику аванс, для выполнения работ. Возможно кредитование и в натуральной (товарной) форме, т.е. товарный кредит.
Отношения по предоставлению ссуды банками организациям и гражданам порождаются кредитным договором. Кредитные же правоотношения между гражданами, а также кредиты, представляемые им ломбардами, кассами взаимопомощи и розничными фондами оформляются договором займа. Заемные отношения могут быть оформлены векселем, путем выпуска и продажи облигаций. Специфичен договор государственного займа, по которому заемщиком выступает РФ, субъект РФ, а займодавцем - гражданин или юридическое лицо. Расчетные и кредитные отношения регулируются сложным комплексом правовых актов: законами, указами Президента, Постановлениями Правительства, банковскими инструкциями и Правилами, иными нормативными правовыми актами. Важнейшим источником правового регулирования денежных расчетов и кредита является ГК РФ (ст. 807-823, 834-885). Многие вопросы регулирования расчетов и кредитования также предусмотрены Законом РФ "О центральном банке РФ (Банке России)" и Законом РФ “О банках и банковской деятельности”. Порядок безналичных расчетов определяет Положение о безналичных расчетах в РФ, утвержденное Центральным банком России 9 июля 1992 г. Согласно действующему гражданскому законодательству в регулировании банковских операций значительное место принадлежит деловым обыкновениям и банковским обычаям. Расчетные и кредитные отношения неразрывно связаны с деятельностью банковской системы. В соответствии со ст. 2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" банковская система РФ включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией РФ, названным Федеральным законом, Федеральным законом "О Центральном банке РФ (Банке России)", другими Федеральными законами, нормативными актами Банка России. Согласно ст. 1 Федерального закона " О банках и банковской деятельности" кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Федеральным законом. Кредитные организации образуются на основе любой формы собственности как хозяйственное общество. Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Небанковской кредитной организацией является кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные указанным Федеральным законом. Допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций устанавливаются Банком России. Центральный банк управляет кредитной системой преимущественно экономическими методами, в частности путем установления обязательных нормативов деятельности кредитных организаций.
Банковская система Республики Башкортостан входит в банковскую систему Российской Федерации и включает в себя Национальный банк Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, Договором Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 года “О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан”, федеральными законами “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и “О банках и банковской деятельности в Республике Башкортостан” и другими федеральными и республиканскими законами, нормативными правовыми актами Банка России (ст. 1 Закона РБ “О банках и банковской деятельности в Республике Башкортостан”).

   Договоры банковского счета и банковского вклада.

    Обязательство по расчетам имеет сложный характер и включает в себя две различные группы обязательств, тесно связанные друг с другом: по открытию счета в банке и платежам по нему. Счет представляет собой оформленный на имя организации или гражданина документ, в котором отражаются данные о зачисленных на него денежных средствах и производных платежах. В соответствии с законодательством предприятия, организации, учреждения независимо от их организационно-правовой формы обязаны хранить свои денежные средства в кредитных учреждениях и рассчитываться по своим обязательствам с другими предприятиями в безналичном порядке через учреждения банков. Указанные обязанности могут быть реализованы лишь путем заключения организацией с банком договора банковского счета. Для граждан, в том числе занимающихся предпринимательской деятельностью, обязанность производить расчеты только в безналичном порядке не установлена. Заключение договора проходит две стадии. Оферентом является лицо, желающее открыть счет. Выбранному им банку направляется заявление установленной формы и карточка с образцами подписей лиц, которым предоставлено право распоряжаться счетом, и оттиском печати (для организаций). Для открытия счета предприятию необходимо представить в банк документ о государственной регистрации предприятия, а для открытия счета предпринимателю - регистрационное удостоверение. Для открытия счета юридическому лицу требуется предоставление копии надлежащее утвержденного устава (положения). После проверки полноты и правильности представленных документов на заявлении организации (предпринимателя) управляющий учреждением банка делает отметку о разрешении открыть счет, которому присваивается соответствующий номер. С этого момента договор банковского счета считается заключенным. Правовой режим открытия и функционирования счетов определяется действующим порядком создания организации, предприятия, учреждения и его правовым статусом.
Счет открывается, как правило, в банке по месту нахождения клиента. Согласно ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжение клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведение других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие непредусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. При заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. Банк обязан заключить договор с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами. При необоснованном уклонении банка от заключения договора банковского счета клиент вправе в соответствии с п. 4 ст. 445 ГК обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.
Договор банковского счета – самостоятельный гражданско-правовой договор. Вопрос о правовой природе договора являлся дискуссионным. Высказывались мнения, что это договор займа, договор, имеющий черты займа, хранения и поручения, и, наконец, что это самостоятельный вид договора. Подход к договору банковского счета как самостоятельному виду гражданско-правовых договоров нашел, как мы видим, подтверждение в ст. 845-846 ГК РФ. Таким образом, по договору банковского счета банк обязуется хранить денежные средства на счете клиента, зачислять поступающие на этот счет суммы, выполнять распоряжения клиента об их перечислении и выдаче со счета и о проведении других банковских операций, предусмотренных для счета данного вида правовыми актами и установленными в соответствии с ними банковскими правилами или договором. Договор банковского счета консенсуальный, возмездный, двустороннеобязывающий, бессрочный.
Права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, если договором банковского счета не предусмотрено иное. Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. В соответствии со ст. 26 Федерального закона РФ "О банках и банковской деятельности" справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), счетной палате РФ, органам государственной налоговой службы и налоговой полиции, таможенным органам РФ в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия прокурора органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, а при наличии согласия прокурора – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются кредитной организацией лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном кредитной организации завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан - иностранным консульским учреждениям.
В случаях, предусмотренных договором, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете. Если иное не предусмотрено договором банковского счета, за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, банк уплачивает проценты, сумма которых зачисляется на счет. При этом денежные требования банка к клиенту, а также требования клиента к банку прекращаются зачетом, если иное не предусмотрено договором банковского счета. В случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших клиенту денежных средств либо их необоснованного списания банком со счета, а также невыполнения указаний клиента о перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета банк обязан уплатить на эту сумму проценты. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
Ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом. Установлена очередность списания денежных средств со счета. Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время. По требованию банка договор может быть расторгнут судом в следующих случаях: когда сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента, окажется ниже минимального размера, предусмотренного банковскими правилами или договором, если такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения банка об этом; при отсутствии операций по этому счету в течение года, если иное не предусмотрено договором.
Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента. Расторжение договора банковского счета является основанием закрытия счета клиента. Банковские счета могут быть разнообразными. Так, каждая коммерческая организация, обладающая правами юридического лица, имеет право на открытие в банке расчетного счета. Это основной счет предприятия. На него зачисляется вся выручка от реализации продукции и по нему осуществляются расчеты по обязательствам. Предприятиям, имеющим вне места своего нахождения отдельные структурные звенья, предоставлено право иметь расчетные субсчета, т.е. подсобные счета, на которых аккумулируются поступающие средства для последующего перечисления на основной счет. Текущие счета, как правило, открываются филиалам, представительствам и другим обособленным подразделениям предприятий. Они позволяют проводить лишь ограниченные расчетные операции, главным образом связанные с оплатой труда и административно-хозяйственными расходами.
Бюджетные счета открываются распорядителям кредитов по федеральному бюджету и бюджетам субъектов Российской Федерации. Для расчетов между банками и другими кредитными учреждениями открываются корреспондентские счета в расчетно-кассовых центрах Центрального банка РФ. В сферу кредитных и расчетных отношений включаются отношения, связанные со сберегательными вкладами, которые могут приниматься всеми банками на условиях, самостоятельно определяемых банками. Согласно ст. 834 ГК РФ по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором. Договор банковского вклада, в котором вкладчиком является гражданин, признается публичным договором. К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета, если иное не предусмотрено соответствующими правилами или не вытекает из существа договора банковского вклада. Юридические лица не вправе перечислять находящиеся во вкладах (депозитах), денежные средства другим лицам. В соответствии со ст. 835 ГК РФ право на привлечение денежных средств во вклады имеют банки, которым такое право предоставлено в соответствии с разрешением (лицензией), выданным в порядке, установленном в соответствии с законом.
В случае принятия вклада от гражданина лицом, не имеющим на это права, или с нарушением порядка, установленного законом или принятыми в соответствии с ним банковскими правилами, вкладчик может потребовать немедленного возврата суммы вклада, а также уплаты на нее процентов предусмотренных ст. 395 ГК РФ и возмещения сверх суммы процентов всех причиненных вкладчику убытков. Если таким лицом приняты на условиях договора банковского вклада денежные средства юридического лица, то такой договор является недействительным, поскольку согласно ст. 168 ГК сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. Если иное не установлено законом, указанные последствия применяются также в случаях: - привлечения денежных средств граждан и юридических лиц путем продажи им акций и других ценных бумаг, выпуск которых признан незаконным; привлечения денежных средств граждан во вклады под векселя или иные ценные бумаги, исключающие получение их держателями вклада по первому требованию и осуществление вкладчиком других прав, предусмотренных правилами о банковском вкладе.
Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме. Письменная форма договора банковского вклада считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным банком вкладчиком документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет недействительность этого договора. Такой договор является ничтожным.
Договор банковского вклада реальный, возмездный, одностороннеобязывающий. Различаются вклады: до востребования, срочные, срочные с предварительным уведомлением, условные, на текущие счета, выигрышные, именные и на предъявителя. Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере, определяемой договором банковского вклада. При отсутствии в договоре условия о размере выплачиваемых процентов банк обязан выплачивать в размере ставки банковского процента, определяемой на день уплаты суммы долга или его соответствующей части. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, банк вправе изменять размер процентов, выплачиваемых на вклады до востребования. Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня следующего за днем ее поступления в банк, до дня, предшествующего ее возврату вкладчику либо ее списанию со счета вкладчика по иным основаниям. Банки обязаны обеспечивать возврат вкладов граждан путем обязательного страхования, а в предусмотренных законом случаях и иными способами. Возврат вкладов граждан банком, в уставном капитале которого более 50 % акций или долей участия имеют РФ и (или) субъекты РФ, а также муниципальные образования, кроме того гарантируется их субсидиарной ответственностью по требованиям вкладчика к банку в порядке предусмотренном ст. 399 ГК РФ. Способы обеспечения банком возврата вкладов юридических лиц определяются договором банковского вклада. При заключении договора банковского вклада банк обязан предоставить вкладчику информацию об обеспеченности возврата вклада. При невыполнении банком предусмотренных законом или договором банковского вклада обязанности по обеспечению возврата вклада, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условия вкладчик вправе потребовать от банка немедленного возврата суммы вклада, уплаты на нее процентов и возмещении причиненных убытков.
Если договором не предусмотрено иное, на счет по вкладу зачисляются денежные средства, поступившие в банк на имя вкладчика от третьих лиц с указанием необходимых данных о его счете по вкладу. При этом предполагается, что вкладчик выразил согласие на получение денежных средств от таких лиц, предоставив им необходимые данные о счете по вкладу. Вклад может быть внесен в банк на имя определенного третьего лица.

   Формы безналичных расчетов.

    Безналичные расчеты осуществляются банками в формах, установленных Банком России, а также в формах, принятых в международной банковской практике. Под формой расчетов понимается предусмотренные правовыми формами условия безналичных платежей, отличающиеся способом зачисления средств на счет кредитора, видом расчетного документа и порядком документооборота. В соответствии со ст. 862 ГК РФ при осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. Стороны по договору вправе избрать и установить в договоре любую из указанных форм расчетов. Использование этих форм безналичных расчетов регламентировано Положением о безналичных расчетах в РФ от 9 июля 1992 г., а в РБ – аналогичным Положением от 19 апреля 1993 г.
При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определяется применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. Содержание платежного поручения и предоставляемых вместе с ним расчетных документов и их формы должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами. Поручение плательщика исполняется банком при наличии средств на счете плательщика, если иное не предусмотрено договором между плательщиком и банком. Банк, принявший платежное поручение плательщика, обязан перечислить соответствующую денежную сумму банку получателя средств для ее зачисления на счет лица, указанного в поручении, в предусмотренный срок. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения клиента банк несет ответственность по основаниям и в размерах, которые предусмотрены нормами гл. 25 "Ответственность за нарушение обязательств" (ст. 393-406 ГК РФ).
При расчетах по аккредитиву банк действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк – эмитент), обязуется произвести платежи поручителю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочия другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель. При расчетах могут использоваться следующие виды аккредитивов: покрытые (депонированные) или непокрытые (гарантированные); отзывные и безотзывные. Покрытым (депонированным) считается аккредитив, при открытии которого банк плательщика (банк – эмитент) перечисляет собственные средства плательщика или предоставленный ему кредит в распоряжение банка получателя (исполняющий банк) на отдельный балансовый счет "Аккредитивы". Непокрытый (гарантированный) аккредитив может открываться в исполняющем банке путем предоставления ему права списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента. Такой аккредитив может использоваться только при наличии между банком- эмитентом и исполняющим банком корреспондентских отношений.
Отзывным признается аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-эмитентом без предварительного уведомления получателя средств. Безотзывным признается аккредитив, который не может быть отменен без согласия получателя средств. Для исполнения аккредитива получатель средств представляет в исполняющий банк документы, подтверждающие выполнение всех условий аккредитива.
Ответственность за нарушение условий аккредитива перед плательщиком несет банк – эмитент, а перед банком – эмитентом исполняющий банк. Закрытые аккредитивы в исполняющем банке производится: по истечении срока аккредитива; по заявлению получателя средств об отказе от использования аккредитива до истечения срока его действия, если возможность такого отказа предусмотрено условиями аккредитива; по требованию плательщика о полном или частичном отзыве аккредитива, если такой отзыв возможен по условиям аккредитива. О закрытом аккредитиве исполняющий банк должен поставить в известность банк – эмитент. Неиспользованная сумма покрытого аккредитива подлежит возврату банку-эмитенту незамедлительно одновременно с закрытием аккредитива. Банк-эмитент обязан зачислить возвращенные суммы на счет плательщика, с которого депонировались средства.
При расчетах по инкассо банк (банк – эмитент) обязуется по поручению клиентом осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа. Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. В качестве плательщика по чеку может быть указан только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков. Чек должен содержать необходимые реквизиты. Чек оплачивается за счет средств чекодателя при условии предъявления его к оплате в срок установленный законом.

   Кредитные правоотношения.

    В процессе хозяйственной деятельности нередко из-за временного недостатка собственных средств возникает потребность дополнительного привлечения заемных средств для покрытия текущих затрат либо для капитальных вложений. Одним из основных путей удовлетворения потребностей в денежных средствах является получение их в ссуду по кредитному договору. Согласно ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. К отношениям по кредитному договору применяются правила о займе (ст. 807-818 ГК), если иное не предусмотрено правилами кредитования и не вытекает из существа кредитного договора.
Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдения письменной формы влечет недействительность кредитного договора. Такой договор считается ничтожным. Договор реальный, возмездный, одностороннеобязывающий. Система кредитования строится на основе целенаправленности, срочности, возмездности, обеспеченности кредита. Размер процентов определяется в договоре сторон. Он формируется с учетом ставки, определяемой Центральным банком. Наиболее распространенный вид обеспечения – залог. Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику предусмотренного кредитным договором кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок. Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом кредитора до установленного договором срока его предоставления, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или кредитным договором.
В случае нарушения заемщиков предусмотренной кредитным договором обязанности целевого использования кредита, кредитор вправе также отказаться от дальнейшего кредитования заемщика по договору. Возможен товарный и коммерческий кредит. Так, в соответствии со ст. 822 ГК РФ сторонами может быть заключен договор, предусматривающий обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками (договор товарного кредита). К такому договору применяются правила о кредитном договоре, если иное не предусмотрено таким договором и не вытекает из существа обязательства.
Условия о количестве, об ассортименте, о комплектности, о качестве, о таре и об упаковке предоставляемых вещей должны исполняться в соответствии с правилами о договоре купле-продаже товаров (ст. 465-485 ГК), если иное непредусмотрено договором товарного кредит. Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в т.ч. в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом. К коммерческому кредиту соответственно применяются правила займа и кредита, если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и не противоречит существу такого обязательства.

    ТЕМА № 17.

    КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ОДНОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ.

    План.

   Понятие, элементы, содержание и исполнение договора коммерческой концессии.
2. Понятие, элементы и содержание договора простого товарищества.
Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари.(литература).

    1. Понятие, элементы, содержание и исполнение договора коммерческой концессии.

    Правовое регулирование отношений по коммерческой концессии осуществляется нормами ст. 1027-1040 ГК РФ. Подобного рода деятельность известна под названием “франчайзинг”. Это форма маркетинга или распределения товаров, при котором “родительская компания” обычно предоставляет индивидууму или компании (“дочерней” либо посторонней) право или привилегию делать бизнес в предписанной форме в течение определенного периода времени или в определенном месте. Франчайзинг, т.о., предполагает предоставление крупной компанией кому-либо лицензии (франшизы) на производство товаров и услуг под фирменной маркой этой компании. Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме, с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг). Сторонами по договору могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
Договор коммерческой концессии является консенсуальным, взаимным, возмездным и должен быть заключен в письменной форме. Он регистрируется органом, осуществляющим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя. Договор коммерческой концессии на использование объекта, охраняемого в соответствии с патентным законодательством, подлежит регистрации также в Российском агентстве по патентам и товарным знакам. Целью коммерческой концессии является содействие продвижению на рынке определенных товаров, в частности, высокотехнологичного оборудования, которое, чаще всего, является средством производства других товаров, выполнения работ или оказания услуг. Возможна коммерческая субконцессия. Стороны договора – специальные субъекты (правообладатель и пользователь). Предмет договора – исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие правообладателю (права на фирменное наименование, на охраняемую коммерческую информацию, на товарный знак, знак обслуживания и т.д.). Существенными условиями договора являются предмет и цена (вознаграждение).
Содержание договора коммерческой концессии образуют права и обязанности сторон. Согласно ст. 1031 ГК РФ правообладатель обязан: передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав; выдать пользователю, предусмотренные договором лицензии, обеспечив их оформление в установленном порядке; обеспечить регистрацию договора; оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников; контролировать качество товаров (работ и услуг) проводимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии. В соответствии со ст. 1032 ГК РФ пользователь обязан: использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя указанным в договоре образом; обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем; соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав; оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя; не разглашать секреты производства правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию; предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая обязанность предусмотрена договором; информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.
Вместе с тем договором могут быть предусмотрены ограничения прав сторон. Пользователь, надлежащим образом исполнивший свои обязанности, имеет право пролонгировать договор на тех же условиях. Правообладатель вправе отказать в заключении договора коммерческой концессии на новый срок при условии, что в течение трех лет со дня истечения срока данного договора он не будет заключать с другими лицами договоры коммерческой концессии и соглашаться на заключение аналогичных договоров коммерческой субконцессии, действие которых будет распространяться на ту же территорию, на которой действовал прекратившийся договор. Договор коммерческой концессии может быть изменен в соответствии с общими правилами ст. 450-453 ГК РФ. Каждая из сторон договора, заключенного без указания срока, вправе отказаться во всякое время от договора, уведомив об этом другую сторону за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более продолжительный срок. Досрочное расторжение договора коммерческой концессии, заключенного с указанием срока, а также расторжение договора, заключенного без указания срока, подлежат регистрации органом, осуществляющим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя. Договор коммерческой концессии прекращается при объявлении правообладателя или пользователя банкротом. При перемене сторон договор сохраняется в силе. Ответственность сторон договора коммерческой концессии друг перед другом наступает независимо от вины, т.е. в соответствии с п. 2 ст. 401 ГК РФ по правилам ответственности по обязательствам при осуществлении предпринимательской деятельности. Ответственность правообладателя перед третьими лицами за ненадлежащее качество товаров (работ, услуг) может быть как субсидиарной, так и солидарной.

    2. Понятие, элементы и содержание договора простого товарищества.

    В соответствии с действующим гражданским законодательством отдельные участники имущественного оборота могут объединять свое имущество и координировать усилия для того, чтобы добиться необходимого им всем результата в различных областях деятельности, в частности, в области предпринимательства. В этом случае между ними возникают взаимоотношения по передаче определенных имущественных взносов на общие нужды, по согласованию и осуществлению совместной целенаправленной деятельности и распределению ее результатов. Налицо, т.о., гражданско-правовые обязательства по совместной деятельности.
Обязательственные отношения по совместной деятельности регулируются нормами статей 1041-1054 ГК РФ (глава 55 ГК). Они возникают из договора простого товарищества. Согласно ст. 1041 ГК РФ договор простого товарищества – это соглашение, по которому двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. При этом сторонами договора заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Особенностью этих обязательств является многосторонний характер. Участники имеют общий экономический или иной интерес. Они не противостоят друг другу. Рассматриваемые обязательства оформляют не столько непосредственные отношения товарищества между участниками, сколько их особую организацию. Лишь в последующем участники выступают в имущественном обороте совместно, сообща. Главная особенность договора простого товарищества состоит в том, что его участники имеют единые, согласованные цели. Количество участников не может быть менее двух. Это многосторонняя сделка. Возникающие из договора обязательства участников носят, как правило, многосторонний характер. Каждый участник простого товарищества находится во взаимоотношениях одновременно со всеми остальными его участниками.
Итак, совместная цель товарищей может быть как коммерческой, так и иной (благотворительной, научной и т.д.). Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в т.ч. деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи. Вклады предполагаются ровными по стоимости, если иное не следует из договора простого товарищества или фактических обстоятельств. Денежная оценка вклада товарища производится по соглашению между товарищами. Внесенное товарищами имущество, которым они обладают на праве собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено законом или договором простого товарищества либо не вытекает из существе обязательств. Внесенное товарищами имущество, которым они обладают по основаниям, отличным от права собственности, используется в интересах всех товарищей и составляет наряду с имуществом, находящимся в их общей собственности, общее имущество товарищей. Ведение бухгалтерского учета общего имущества товарищей может быть поручено ими одному из участвующих в договоре простого товарищества юридических лиц. Пользование общим имуществом осуществляется по общему согласию товарищей, а при недостижении согласия в порядке, устанавливаемом судом. Обязанности товарищей по содержанию общего имущества и порядок возмещения расходов, связанных с выполнением этих обязанностей, определяются договором простого товарищества.
Договор простого товарищества относится к числу консенсуальных сделок. Он, к тому же, является фидуциарной сделкой, т.к. между участниками складываются отношения лично-доверительные. Это возмездный договор. Возмездность заключается в том, что по мимо вносимых взносов исполнивший свою обязанность участник (товарищ) вправе требовать от других участников соответствующих действий по исполнению договорных обязательств, включая передачу ему части (доли) общей выгоды (дохода). Договор простого товарищества нередко получает различное наименование: консорциум, договор о научно-техническом, творческом или ином содружестве, о совместной кооперации и т.д.
Взаимные права и обязанности участников договора о простом товариществе устанавливаются законом и их общим соглашением. При ведении общих дел каждый товарищ вправе действовать от имени всех товарищей, если договором простого товарищества не установлено, что ведение дел осуществляется отдельными участниками либо совместно всеми участниками договора простого товарищества. При совместном ведении дел для совершения каждой сделки требуется согласие всех товарищей. В отношениях с третьими лицами полномочие товарища совершать сделки от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными товарищами, или договором простого товарищества, совершенным в письменной форме.
В отношениях с третьими лицами товарищи не могут ссылаться на ограничения прав товарища, совершившего сделку, по ведению общих дел товарищей, за исключением случаев, когда они докажут, что в момент заключения сделки третье лицо знало или должно было знать о наличии таких ограничений. Товарищ, совершивший от имени всех товарищей сделки, в отношении которых его право на ведение общих дел товарищей было ограничено, либо заключивший в интересах всех товарищей сделки от своего имени, может требовать возмещения произведенных им за свой счет расходов, если имелись достаточные основания полагать, что эти сделки были необходимыми в интересах всех товарищей. Товарищи, понесшие вследствие таких сделок убытки,. вправе требовать их возмещения. Решения, касающиеся общих дел товарищей, принимаются товарищами по общему согласию, если иное не предусмотрено договором.
Каждый товарищ независимо от того, уполномочен ли он вести общие дела товарищей, вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел. Отказ от этого права или его ограничение, в том числе по соглашению товарищей, ничтожны. Порядок покрытия расходов и убытков, связанных с совместной деятельностью товарищей, определяется их соглашением. При отсутствии такого соглашения каждый товарищ несет расходы и убытки пропорционально стоимости его вклада в общее дело. Соглашение, полностью освобождающее кого-либо из товарищей от участия в покрытии общих расходов или убытков, ничтожно. Если договор простого товарищества не связан с осуществлением его участниками предпринимательской деятельности, каждый товарищ отвечает по общим договорным обязательствам всем своим имуществом пропорционально стоимости его вклада в общее дело. По общим обязательствам, возникающим не из договора, товарищи отвечают солидарно. Если договор простого товарищества связан с осуществлением его участниками предпринимательской деятельности, товарищи отвечают по всем общим обязательствам независимо от оснований их возникновения.
Прибыль, полученная товарищами в результате их совместной деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело, если иное не предусмотрено договором простого товарищества или иным соглашением товарищей. Соглашение об устранении кого-либо из товарищей от участия в прибыли ничтожно. Кредитор участника договора простого товарищества вправе предъявить требование о выделе его доли в общем имуществе в соответствии со ст. 255 ГК РФ (обращение взыскания на долю в общем имуществе). Согласно ст. 1050 ГК РФ договор простого товарищества прекращается вследствие: объявления кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, если договором простого товарищества или последующим соглашением не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными товарищами; объявление кого-либо из товарищей несостоятельным (банкротом), за определенным изъятием; смерти товарища или ликвидации либо реорганизации участвующего в договоре простого товарищества юридического лица, если договором или последующим соглашением не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными товарищами либо замещение умершего товарища (ликвидированного или реорганизованного юридического лица) его наследниками (правопреемниками); отказа кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в бессрочном договоре простого товарищества, за определенным изъятием; расторжения договора простого товарищества, заключенного с указанием срока, по требованию одного из товарищей в отношениях между ним и остальными товарищами, за определенными изъятиями; истечения срока договора простого товарищества; выдела доли товарища по требованию его кредитора, за определенными изъятиями.
При прекращении договора простого товарищества вещи, переданные в общее владение и (или) пользование товарищей, возвращаются. предоставившим их товарищам без вознаграждения, если иное не предусмотрено соглашением сторон. С момента прекращения договора его участники несут солидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам в отношении третьих лиц. Раздел имущества, находящегося в общей собственности товарищей, и возникших у них общих прав требования осуществляется в порядке, установленном ст. 252 ГК РФ (Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли). Товарищ, внесший в общую собственность индивидуально определенную вещь, вправе при прекращении договора простого товарищества требовать в судебном порядке возврата ему этой вещи при условии соблюдения интересов остальных товарищей и кредиторов.
Заявление об отказе товарища от бессрочного договора простого товарищества должно быть сделано им не позднее чем за три месяца до предполагаемого выхода из договора. Соглашение об ограничении права на отказ от бессрочного договора простого товарищества является ничтожным. Наряду с основаниями, указанными в п. 2 ст. 450 ГК РФ (основания изменения и расторжения договора по решению суда по требованию одной из сторон), сторона договора простого товарищества, заключенного с указанием срока или с указанием цели в качестве отменительного условия, вправе требовать расторжения договора в отношениях между собой и остальными товарищами по уважительной причине с возмещением остальным товарищам реального ущерба, причиненного расторжением договора.
В случаях, когда договор простого товарищества не был прекращен в результате заявления кого-либо из участников об отказе от дальнейшего в нем участия, либо расторжения договора по требованию одного из товарищей, лицо, участие которого в договоре прекратилось, отвечает перед третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период его участия в договоре, так, как если бы оно осталось участником договора простого товарищества.
В соответствии со ст. 1054 ГК РФ договором простого товарищества может быть предусмотрено, что его существование не раскрывается для третьих лиц (негласное товарищество). К такому договору применяются предусмотренные правила о договоре простого товарищества, если иное не предусмотрено указанной статьей или не вытекает из существа негласного товарищества. В отношениях с третьими лицами каждый из участников негласного товарищества отвечает всем своим имуществам по сделкам, которые он заключил от своего имени в общих интересах товарищей. В отношениях между товарищами обязательства, возникшие в процессе их совместной деятельности, считаются общими.

    3. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари.

    Среди оснований возникновения обязательств заметную роль играют односторонние действия как юридического, так и фактического свойства, в том числе односторонние сделки: публичное обещание награды, публичный конкурс. проведение игр и пари. Обязательственные отношения, возникающие в связи с публичным обещанием награды регулируются ст. 1055-1056 ГК РФ. Публичное обещание награды - это обращенное к неопределенному кругу лиц обещание имущественного вознаграждения за достижение обусловленного результата тому, кто достигнет этого результата. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) тому, кто совершит указанное в объявлении правомерное действие в указанный в нем срок, обязано выплатить обещанную награду любому, кто совершил соответствующее действие, в частности, отыскал утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему о награде, необходимые действия. Обещание награды, таким образом, должно быть публичным, имущественным и содержать указание на достигаемый результат, а также на лицо, обязанное выплатить награду. В случаях, когда действия, указанное в объявлении, совершили несколько лиц, право на получение награды приобретает то из них, кто совершил соответствующее действие первым. Соответствие выполненного действия содержащимся в объявлении требованиям определяется лицом, публично обещавшим награду, а в случае спора судом. Отмена публичного обещания награды не освобождает того, кто объявил о награде, от возмещения отозвавшимся лицам расходов понесенных ими в связи с совершением указанного в объявлении действия, в пределах указанной в объявлении награды.
Конкурс – видовое понятие публичного обещания награды, стимулирующее достижение лучшего результата среди достигнутых. Обязательства, возникающие вследствие организации публичного конкурса, регламентированы ст. 1057-1061 ГК РФ. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем. Особенность публичного конкурса проявляется в том, что он должен быть направлен на достижение каких-либо общественно полезных целей. Публичный конкурс может быть открытым либо закрытым. В первом случае он адресован всем желающим в нем участвовать, во втором – предложение принять участие в конкурсе направляется определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса. Объявление о публичном конкурсе должно содержать, как минимум, условия, предусматривающие существо задания, критерии и порядок оценки результатов работы или иных достижений, место, срок и порядок их предоставления, размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса. Лицо, объявившее публичный конкурс, вправе изменить его условия или отменить конкурс только в течение первой половины установленного для предоставления работ срока. В случае изменения условий конкурса или его отмены лицо, объявившее конкурс, должно возместить расходы, понесенные любым лицом, которое выполнило предусмотренную в объявлении работу до того, как ему стало известно об изменении условий конкурса и о его отмене.
Лицо, объявившее публичный конкурс, приобретает преимущественное право на заключение с автором произведения науки, литературы или искусства, удостоенного награды, договора об использовании произведения с выплатой ему за это соответствующего вознаграждения.
Деятельность по проведению игр и пари в России направлено в правовое русло лишь с принятием ГК РФ (ст. 1062-1063) и ряда правовых нормативных актов. Законодательство, в принципе выражая свое негативное отношение к играм и пари, не стремится объявить недействительными обязательства, не соответствующие требованиям публичного порядка. Сделки из игр и пари относятся к категории рисковых сделок. Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх и пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также иных требований, предусмотренных законодательством. Согласно ст. 928 ГК РФ не допускается страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари. Организаторы игр (пари) связаны условиями, объявленными при их проведении; участники же могут приобретать определенные права, но не обязанности. Проводимые государством, муниципальными образованиями либо по их поручению лотереи, тотализаторы и другие, основанные на риске игры, имеют специальную регламентацию. Отношения между организаторами лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и других основанных на риске игр – РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, лицами, получившими от уполномоченного государственного или муниципального органа разрешения (лицензии), – и участниками игр основаны на договоре. Договор между организатором и участником игр оформляется выдачей лотерейного билета, квитанции или иного документа. Предложение о заключении договора должно включать условия о сроке проведения игр и порядке определения выигрыша и его размере. В случае отказа организатора игр от их проведения в установленный срок участники игр вправе требовать от их организатора возмещения понесенного из-за отмены игр или переноса их срока реального ущерба. Лицам, которые в соответствии с условиями проведения лотереи, тотализатора или иных игр признаются выигравшими, должен быть выплачен организатором игр выигрыш в предусмотренных условиями проведения игр размере, форме (денежной или в натуре) и срок, а если срок в этих условиях не указан, не позднее десяти дней с момента определения результатов игр. В случае неисполнения организатором игр указанной обязанности участник, выигравший в лотерее, тотализаторе или иных играх, вправе требовать от организатора игр выплаты выигрыша, а также возмещения убытков, причиненных нарушением договора со стороны организатора.

    ТЕМА № 18.

    ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

    План.
1. Общая характеристика внедоговорных обязательств. Понятие обязательства, возникающих вследствие причинения вреда.
2. Ответственность за вред, причиненный государственными органами и должностными лицами.
3. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными, ограниченно дееспособными и источником повышенной опасности.
4. Объем, характер и размер возмещения вреда.
Обязательства вследствие неосновательного обогащения.(литература).

   Общая характеристика внедоговорных обязательств. Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.

    Согласно принятой классификации к внедоговорным обязательствам относятся обязательства, возникающие вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения. Они возникают, как правило, из противоправных действий, не направленных на установление данного вида правоотношения (п. 6-7 ст. 8 ГК РФ). Важна их правоохранительная, превентивная роль. Усматривается восстановительная и воспитательно-предупредительная функция правового института. В силу обязательства, возникающего вследствие причинения вреда или вследствие неосновательного обогащения, потерпевший вправе требовать от лица, ответственного за вред, восстановления прежнего состояния или возмещения убытков. Субъекты обязательства - кредитор и должник. Содержание – права и обязанности сторон. Возможно обязательство со множественностью лиц. Объект – положительное действие, направленное на возмещение вреда. Основанием возникновения обязательств служат гражданские правонарушения, выразившиеся в причинении вреда или вследствие неосновательного обогащения. Ответственность – внедоговорная. Внедоговорная ответственность за вред регулируется ст. 1064-1109 ГК РФ (главы 59-60), а также специальными нормативными актами. Важную роль играют постановления ПВС РФ, в частности постановление "О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья" от 28.04.94 г. и "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" от 20.12.94. Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме. Причинивший вред освобождается от его возмещения, если докажет, если докажет, что вред причинен не по его вине. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению лишь в тех случаях, предусмотренных законом (ст. 1067 ГК РФ). Предусматриваются следующие условия ответственности (состав гражданского правонарушения):
1) имущественный вред;
2) противоправность поведения причинителя вреда;
3) причинная связь между противоправным поведением и вредом;
4) вина причинителя вреда.
Нормы ГК РФ существенно повысили ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью граждан. Так, в соответствии с правилом п. 2 ст. 1085 ГК более не подлежат зачету получаемые гражданином вследствие этого пенсии и пособия. Кроме того, независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда гражданину должен быть возмещен и моральный ущерб (физические и нравственные страдания), о чем прямо говорится в ст. 1099-1101 ГК РФ. Понятие морального вреда и ответственность за его причинение является новым для Российского законодательства. Но и в зарубежных правовых системах, давно использующих эти категории, не выработано сколько-нибудь четких критериев их применения, годных для законодательного закрепления. Решающая роль здесь, как показывает зарубежный опыт, принадлежит судебной практике. В случаях причинения вреда в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) следует учитывать, что лица, причинившие вред при превышении ее пределов, отвечают перед потерпевшим на общих основаниях (п. 8 постановления ПВС РФ от 28 апреля 1994 г.). Если причинитель вреда действовал в состоянии крайней необходимости (ст. 1067 ГК) как в своих интересах, так и в интересах третьего лица, суд может возложить обязанность возмещения вреда на них обоих по принципу долевой ответственности с учетом обстоятельств при которых вред был причинен. Суд также вправе частично или полностью освободить этих лиц или одного из них от обязанности по возмещению вреда. В частности, если причинение вреда имело место в результате правомерных действий гражданина по пресечению хулиганских, а также иных преступных проявлений или задержании преступника, гражданин подлежит освобождению от возмещения вреда (п.10 постановления ПВС РФ от 28 апреля 1994 г.).

   Ответственность за вред, причиненный государственными органами и их должностными лицами.

    В соответствии с ст. 1068 ГК юридическое лицо или гражданин возмещает вред, причиненный его работниками при исполнении ими своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Лицо, возместившее вред, вправе предъявить к работнику регрессный иск (ст. 1081 ГК). Работник же отвечает перед работодателем по нормам трудового законодательства. Кроме того, в подлежащих законом случаях работник несет дисциплинарную, административную, либо уголовную ответственность. Вместе с тем закон подчеркивает особый характер ответственности за вред, причиненный незаконными действиями государственных органов, органов местного самоуправления и их должностными лицами в области административного управления и в области процессуальной деятельности. Так, согласно ст. 1069 ГК РФ, вред причиненный гражданину незаконными действиями государственных органов, органов местного самоуправления, а также должностных лиц при исполнении ими обязанностей в области административного управления, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта гос. органа или органа местного самоуправления т.е., актами власти, возмещается за счет казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального образования. В таком порядке, в частности, наступает ответственность ОВД за вред, причиненный их должностными лицами при осуществлении охраны общественного порядка.
Иные условия ответственности предусмотрены для случаев возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями должностных лиц в области процессуальной деятельности. Согласно ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, возмещается государством независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда за счет соответствующей казны, от имени которой выступают соответствующие финансовые органы. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате иной незаконной деятельности этих органов возмещается в порядке, предусмотренном ст. 1069 ГК. Детализация данной нормы осуществляется Указом ПВС СССР от 18 мая 1981 г. "О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей", утвержденным эти Указом Положением о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, а также Инструкцией по применению указанного Положения, утвержденного 2.03.82 г. Таким образом, ущерб возмещается в полном объеме за счет казны, независимо от вины этих должностных лиц, финансовыми органами, а в части неполученной пенсии – органами социальной защиты. Возмещению подлежат: заработок и другие трудовые доходы, пенсии, имущество, конфискованное или обращенное в доход государства либо изъятое имущество, на которое наложен арест; штрафы, судебные издержки и т.д.

   Ответственность за вред причиненный несовершеннолетними, недееспособными, ограниченно дееспособными и источником повышенной опасности.

    Способность отвечать за вред, причиненный своими противоправными действиями – деликтоспособность – представляет собой одно из проявлений гражданской дееспособности (ст. 21 ГК РФ). Этой способностью не обладают несовершеннолетние в возрасте до 14 лет (малолетние) и лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными (ст. 28-29 ГК РФ). За вред, причиненный малолетними, отвечают родители или опекуны, а за вред, причиненный недееспособными, - опекун, если не докажут, что вред возник не по их вине (п.3 ст. 28, . ст. 1073 и ст. 1076 ГК РФ). Когда же малолетний или гражданин, признанный недееспособным, состоят под надзором учебного заведения, воспитательного или лечебного учреждения, то за причиненный ими вред отвечают указанные организации, если не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1073 и 1076 ГК РФ). Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, возмещается самим причинителем вреда (ст. 1077 ГК РФ).
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет сами отвечают за вред, причиненный по их вине (ст. 1074 ГК РФ). Ответственность законных представителей является дополнительной. Вместе с тем родители, усыновители и попечитель не несут ответственность по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда (п. 2 ст. 27 ГК РФ). Дополнительная обязанность прекращается по достижении причинителем вреда совершеннолетия либо при появлении у него имущества или заработка, достаточных для возмещения вреда.
Согласно разъяснению ПВС РФ, содержащемуся в п.15 постановления "О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья" от 28 апреля 1994 года, под виной родителей или опекунов и попечителей, влекущей ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, следует понимать как неосуществление ими должного контроля за несовершеннолетними в момент причинения вреда. Если будет доказано, что причинение несовершеннолетними вреда имело место как по вине родителей или опекунов и попечителей, так и по вине учебных, воспитательных или лечебных учреждений, то вред возмещается по принципу долевой ответственности в зависимости от степени вины каждого. Родители, проживающие отдельно от детей, несут ответственность за вред, причиненный детьми, на общих основаниях, предусмотренных ст. 1073-1074 ГК РФ. Родитель может быть освобожден от ответственности, если по вине другого родителя был лишен возможности принимать участие в воспитании ребенка. Согласно ст. 1075 ГК РФ при определенных обстоятельствах ответственность за вред возлагается на родителей, лишенных родительских прав. В частности, на родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, предусмотрена ст. 1079 ГК РФ. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электроэнергии высокого напряжения, атомной энергии, осуществление строительной и иной связанной с нею деятельностью и др.) - обязаны возместить вред причиненный источником повышенной опасности (ИПО), если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях. Понятие ИПО и владельца ИПО дано в постановлении ПВС РФ от 28 апреля 1994 г. (п. 17-19). Источником повышенной опасности надлежит признать любую деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов производственного, хозяйственного или иного назначения, обладающих такими же свойствами. Имущественная ответственность за вред, причиненный действием таких источников, должна наступать как при целенаправленном их использовании, так и при самопроизвольном проявлении их вредоносных свойств (например, в случае причинения вреда вследствие самопроизвольного движения автомобиля).
Ответственность за вред по правилам ст. 1079 ГК РФ наступает только в том случае, если вред возник в результате действия ИПО (например, при движении автомобиля, работе механизмов, самопроизвольном проявлении вредоносных свойств, материалов, веществ и т.п.). Под владельцем ИПО следует понимать организацию или гражданина, осуществляющих эксплуатацию ИПО в силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управления либо по другим основаниям (по договору аренды, по доверенности на управление транспортным средством, в силу распоряжения компетентных органов о передаче организации во временное пользование ИПО и т.п.). Не признается владельцем ИПО и не несет ответственность за вред перед потерпевшим лицо, управляющее ИПО в силу трудовых отношений с владельцем этого источника (шофер, машинист, оператор и др.). Владелец ИПО не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что он вышел из обладания владельца не по его вине, а в результате противоправных действий других лиц, например, при угоне транспортных средств. В таких случаях ответственность лиц, фактически владевших ИПО, определяется по правилам ст. 1079 ГК РФ (п. 21 постановления ПВС РФ от 28 апреля 1994 г.).

   Объем, характер и размер возмещения вреда.

    Присуждая возмещение вреда, суд, арбитражный суд или третейский суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за вред, возместить его в натуре или возместить причиненные убытки (ст. 1084-1098 ГК РФ). При причинении гражданину увечья или иного повреждения здоровья, возмещению подлежит утраченный заработок (доходы), а также расходы, связанные с повреждением здоровья (1084-1094 ГК РФ). В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеют нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти.
В рамках "Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина", регулируются вопросы, связанные: с возмещением вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных обязательств (ст. 1084); с объемом и характером возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья (ст. 1085); с определением заработка (дохода), утраченного в результате повреждения здоровья (ст. 1086); с возмещением вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия (ст. 087); возмещением вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца (ст. 1088); с размером возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца (ст. 1089); последующим изменением размера возмещения вреда (ст. 1090); с увеличением размера возмещения вреда в связи с повышением стоимости жизни и увеличением минимального размера оплаты труда; с платежами по возмещению вреда (ст. 1092); с возмещением вреда в случае прекращения юридического лица (ст. 1093); с возмещением расходов на погребение (ст. 1094).
Принципиально новыми являются нормы § 3 главы 59 "Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг", регулирующие основания возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги (ст. 1095); определяющих лиц, ответственных за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги (ст. 1096); устанавливающие сроки возмещения вреда, причиненного в результате недостатков товара, работы или услуги (ст. 1097); предусматривающие основания освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги (ст. 1098).
Порядок возмещения ущерба в случае причинения вреда здоровью детально регламентирован Правилами возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, утвержденными постановлением ВС РФ от 24 декабря 1992 года. В него внесены существенные изменения и дополнения Федеральным Законом РФ "О внесении изменений в законодательные акты РФ о возмещении работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей" от 24 декабря 1995 г. № 180-ФЗ. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, то в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя размер возмещения должен быть уменьшен. При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда должно быть отказано, если иное не предусмотрено законодательными актами. Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением случая, когда вред причинен преступлением, совершенным умышленно. Вопрос о том, является ли неосторожность потерпевшего грубой небрежностью или простой неосмотрительностью, не влияющей на размер возмещения вреда, должен быть разрешен в каждом случае с учетом конкретных обстоятельств. В частности, грубой неосторожностью должно быть признано нетрезвое состояние потерпевшего, содействовавшего возникновению или увеличению вреда. Вместе с тем, суд не вправе входить в обсуждение вопроса о вине потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста (ст. 1073 ГК РФ), за исключением тех случаев, когда причинение потерпевшему вреда связано с совершением им преступления, указанного в п. 2 ст. 20 УК РФ (п. 23 постановления ПВС РФ от 28 апреля 1994 г.).
Лица, совместно причинившие вред, несут перед потерпевшим солидарную ответственность (ст. 1080 ГК РФ). Причинение вреда несколькими лицами признается совместными в случаях, когда вред является нераздельным результатом их противоправных действий. Согласно разъяснению ПВС СССР, содержащемуся в постановлении "О практике применения судами законодательства о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением" от 23 марта 1979 г., не являются совместно причинившими вред лица, которые осуждены по одному делу, но за самостоятельные преступления, не связанные общим намерением, а также лица, из которых одни осуждены за хищение, а другие - за халатность, хотя действия последних объективно способствовали совершению хищения первыми. Моральный вред (физические или нравственные страдания, причиненный гражданину неправомерными действиями, возмещается причинителем вреда при наличии его вины).
Моральный вред, причиненный гражданину, подлежит возмещению, если несчастный случай имел место после 3 августа 1992 г., поскольку до введения в действие Основ гражданского законодательства 1991 г., указанный вид имущественной ответственности для случаев причинения вреда здоровью законом не был предусмотрен. В соответствии с ч. 1 ст. 3, ст. 25 и 30 Правил от 24 декабря 1992 года предприятие обязано возместить потерпевшему работнику моральный вред, причиненный ИПО, независимо от своей вины. В остальных случаях, в соответствии со ст. 4 Правил, ст. 1099-1101 ГК условием возмещения морального вреда является вина причинителя вреда. Это правило применяется и тогда, когда вред причинен ИПО, если потерпевший не состоял с причинителем вреда в трудовых отношениях. При этом предприятие, которому принадлежит ИПО, обязано возместить моральный вред потерпевшему, если он причинен, например, виновными действиями работника предприятия.
Размер возмещения морального вреда определяется судом в решении, исходя из степени тяжести травмы, иного повреждения здоровья, других обстоятельств, свидетельствующих о перенесенных потерпевшим физических и нравственных страданиях, а также с учетом имущественного положения причинителя вреда, степени вины по терпевшего и иных конкретных обстоятельств.
В соответствии со ст. 197 ГПК РФ суд должен мотивировать в решении свой вывод о размере подлежащего возмещению морального вреда (п. 35 постановления ПВС РФ от 28 апреля 1994 г.). Имеет ряд особенностей материальная ответственность лиц, осужденных к лишению свободы.. Согласно ст. 102 УИК РФ, лица, лишенные свободы, несут материальную ответственность за причиненный ими во время отбывания наказания материальный ущерб государству в размерах, предусмотренных либо законодательством о труде (когда ущерб причинен при исполнении трудовых обязанностей), либо в размерах, предусмотренных гражданским законодательством (когда ущерб причинен иными действиями, не связанными с исполнением трудовых обязанностей). Когда материальный ущерб причинен преступлением, совершенным во время отбывания наказания, ущерб взыскивается: в соответствии с трудовым законодательством, в том случае когда преступление связано с работой на производстве, и по нормам гражданского законодательства, если преступление не связано с работой на производстве. Взыскивается материальный ущерб по постановлению начальника ИТУ. Если осужденный не возместит полностью своего долга за причиненный ущерб до освобождения, то оставшаяся часть может быть взыскана с него по решению суда на общих основаниях.
В соответствии со ст. 50 Правил от 24 декабря 1992 года на период отбывания наказания в виде лишения свободы по приговору суда причитающиеся осужденному суммы возмещения вреда перечисляются на специальный счет получателем и выплачивается ему после освобождения из мест лишения свободы. Вред, причиненный осужденному, в период нахождения в местах лишения свободы, возмещается на общих основаниях после освобождения из мест лишения свободы. Обязанность работодателя за причиненный вред осужденному, труд которого использован на контрагентских началах, определена положениями Типового договора о предоставлении рабочей силы из числа спецконтингента организациям и предприятиям других министерств и ведомств, объявленного приказом МВД СССР № 99 от 20 мая 1986 г.

   Обязательства вследствие неосновательного обогащения.

    Они регулируются ст. 1102-1109 ГК РФ. Согласно ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом и иными правовыми актами или сделкой. оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого обязано возвратить последнему неосновательного приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение) за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ. Такая же обязанность возникает, если основание, по которому приобретено имущество, отпало впоследствии. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное имущество должна быть возмещена его стоимость, определяемая на момент предъявления требования о возврате имущества. Лицо, неосновательно получившее имущество, обязано возвратить или возместить все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда это лицо узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения. На сумму неосновательного денежного обогащения начисляются проценты за пользование чужими средствами. Указанные правила распространяются на случаи сбережения имущества за счет другого лица без установленных законодательством или сделкой оснований. Вместе с тем, в соответствии со ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:
1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;
3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

    ТЕМА № 19.

    ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

    План.

   Гражданско-правовые отношения, связанные с творческой деятельностью и интеллектуальной собственностью.
2. Понятие, объекты и субъекты авторского права. Личные и имущественные права авторов, их защита.
Понятие, объекты и субъекты патентного права. Правовая охрана и использование объектов промышленной собственности.(литература).

   Гражданско-правовые отношения, связанные с творческой деятельностью и интеллектуальной собственностью.

    Творческая деятельность занимает важное место в жизни людей. Творческой является умственная (мыслительная, интеллектуальная) деятельность, завершающаяся созданием нового, творчески самостоятельного результата в области науки, техники, литературы или искусства. Результатом этой деятельности, таким образом, является выраженный в объективной форме ее продукт, именуемый в зависимости от его характера научным или научно-техническим результатом, достижением, знанием либо изобретением, промышленным образцом, товарным знаком, произведением науки, литературы или искусства. Всем этим результатам творчества присуща новизна или оригинальность ее существенных элементов. Гражданское право не регулирует непосредственно творческую научно-техническую, литературную или иную деятельность. Сам процесс научно-технического и художественного творчества остается за пределами действия его норм.
Гражданское право выполняет лишь функции признания авторства на уже созданные творческие результаты, установления их правового режима, материального и морального стимулирования, а так же защиты прав их авторов. В то же время отдельные нормы гражданского права регулируют отношения по организации создания, передачи и использования новых достижений в области научно-технического, художественного и иного творчества на договорных началах. Таким образом, гражданское законодательство содействует развитию инициативы в области науки, техники, литературы, искусства и в других сферах творческой деятельности. Кроме того, оно влияет также на отношения по организации производства и использования этих результатов, например, в рамках договоров на создание (передачу) научно-технической продукции, авторских, лицензионных и иных договоров. Отношения, связанные с творческой деятельностью, регламентируют нормы многих институтов гражданского права, в частности, нормы о субъектах и объектах гражданских прав, сделках, исковой давности, праве собственности и др. Так, например, ст. 18 ГК РФ, определяя содержание правоспособности граждан, указывает, что граждане могут иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности. Согласно же ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся, в частности, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность).
В соответствии со ст. 138 ГК РФ в случаях и порядке, установленных гражданским законодательством, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). Современное российское законодательство и международные соглашения понимают под интеллектуальной собственностью совокупность исключительных прав как личного, так и имущественного характера на результаты интеллектуальной и в первую очередь творческой деятельности, а также на некоторые иные приравненные к ним объекты, конкретный перечень которых устанавливается законодательством соответствующей страны с учетом принятых ею международных обязательств. Право интеллектуальной собственности рассматривается как особая подотрасль Российского гражданского права. Данную подотрасль права можно разделить на четыре относительно самостоятельных института: институт авторского права и смежных прав; патентное право; институт средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг); институт охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной деятельности.

    3. Понятие, объекта и субъекта авторского права. Личные и имущественные права авторов, их защита.

    Авторское право – это один из институтов гражданского права. Оно регулирует имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений литературы, науки и искусства. Смежными с ними являются отношения, возникающие в связи с созданием и использованием фонограмм, исполнений, постановок, передач, организаций эфирного времени или кабельного вещания. Смежные права также регулируются нормами указанного правового института. Нормы авторского права содержатся в различных законодательных актах. В ГК РСФСР и Основах они были выделены в самостоятельный раздел, соответственно: ст. 475-516 ГК РСФСР и ст. 134-143 Основ. Важнейшим нормативным актом, в котором сосредоточены нормы этого правового института, следует считать Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 9 августа 93., являющийся частью гражданского законодательства РФ и действующий на территории РФ.
При разрешении споров по авторским делам по-прежнему применяется руководящее постановление ПВС СССР "О применении судами законодательства при рассмотрении споров, возникающих из авторских правоотношений" от 18.04.86. Россия как правопреемник СССР участвует в международной системе охраны авторских прав, что способствует расширению охраны авторских прав, т.к. многие положения международных конвенций гораздо строже отечественных. К примеру, в части охраны интересов артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм и др. В связи с этим в ст. 3 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" указано, что "если международным договором, в котором участвует РФ, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международных договоров". Согласно ст. 6 данного Закона, авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения. Авторское право распространяется как на обнародованные произведения, так и необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме: письменной (рукопись, нотная запись и т.д.); устной (публичное произведение, исполнение и т.д.); звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и т.д.); изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео-, или фотокадр и т.д.); объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и т.д.); в других формах.
Следует иметь при этом в виду, что авторское право на произведение не связано с правом собственности на материальный объект, в котором произведение выражено, к примеру, на картину. Передача права собственности на материальный объект или права владения материальным объектом сама по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав на произведение, выраженное в этом объекте, за исключением случаев указанных в ст. 17 Закона (Право доступа к произведению изобразительного искусства. Право следования).
Объектами авторского права являются: литературные произведения (включая программы для ЭBM); драматические и музыкально-драматические произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и др. кино- и телепроизведения); произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и др. произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и другим наукам; другие произведения.
Охрана программ для ЭBM распространяется на все виды программ для ЭВМ (в т.ч. на операционные системы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объективный код. К объектам авторского права также относятся: производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры., инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства); сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда (ст. 7).
Вместе с тем не являются объектами авторского права: официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного характера), а также их официальные переводы; государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки); произведения народного творчества: сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.
Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей. Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит их трех элементов: латинской буквы "С" в окружности: с ; имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав; года первого опубликования произведения.
Субъектом авторского права выступает автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение литературы и искусства (ст. 4 Закона). Наряду с авторами к субъектам авторского права относятся лица (граждане и организации), которые не участвуют в создании произведений, но являются правопреемниками. Основаниями такого перехода служат закон, наследование или договор с автором. Возможно соавторство. Согласно ст. 10 Закона авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух или более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. Право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно. Автору сборника и других составных произведений (составителю) принадлежит авторское право на осуществленные им подбор или расположение материалов, представляющие результат творческого труда (составительство).
Переводчикам и авторам других производных произведений принадлежит авторское право на осуществленные ими перевод, переделку, аранжировку или другую переработки. Авторами аудиовизуального произведения являются: режиссер-постановщик; автор сценария (сценарист); автор музыкального произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения (композитор). Авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение), принадлежит автору служебного произведения. Исключительные права на использование служебного произведения принадлежит лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю), если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное. Использование прозведений автора другими лицами осуществляется на основании авторского договора, кроме случаев, специально указанных законом. По авторскому договору автор передает или обязуется передать приобретателю свои права на использование произведения в пределах и на условиях, согласованных сторонами. Договор носит гражданско-правовой характер и является самостоятельным в ряду других гражданско-правовых договоров. По общему правилу, авторский договор - консенсуальный, взаимный и возмездный. Авторские договоры классифицируются с учетом определенных критериев. Так, в зависимости от вида произведений, по поводу которых они включаются, существуют авторские договоры на создание и использование литературных, музыкальных, аудиовизуальных, архитектурных и других произведений. В зависимости от того, является ли предметом авторского договора уже готовое произведение или произведение, которое еще только необходимо создать, различаются авторские договоры заказа и авторские договоры на готовое произведение. В зависимости от того, становится ли приобретатель авторских прав по договору единственным их обладателем или не становится, авторские договоры подразделяются на договоры о передаче исключительных прав и договоры о передаче неисключительных прав. В зависимости от способа использования произведения авторские договоры подразделяются на издательские, постановочные, сценарные, о депонировании, художественного заказа, об использовании в промышленности произведений декоративно-прикладного искусства, о публичном исполнении (показе).
Закон об авторском праве практически не регламентирует содержание авторского договора, а поэтому данный вопрос решается в основном по усмотрению сторон. Действующее авторское законодательство практически не содержит и специальных норм об ответственности сторон авторского договора, а поэтому субъекты договора могут предусмотреть в договоре любые основания и формы ответственности, не противоречащие гражданскому законодательству. Основания, условия и последствия прекращения авторского договора регламентированы как нормами ст. 407-419 ГК РФ, так и некоторыми специальными нормами авторского права. Порядок прекращения авторского договора специально авторским законодательством не определен.
К иным субъектам авторского права согласно ст. 36 Закона от 9 июля 1993 года относятся исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или кабельного вещания.
Исполнитель – актер. певец, музыкант, танцор или иное лицо, которое играет роль, читает, декламирует, поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом исполняет произведения литературы или искусства (в т.ч. эстрадный, цирковой или кукольный номер), а также режиссер-постановщик спектакля и дирижер. Исполнитель осуществляет свои права при условии соблюдения прав автора исполняемого произведения.
Согласно ст. 15 Закона автору в отношении его произведения принадлежат следующие личные неимущественные права: право признаваться автором произведения (право авторства); право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, т.е. анонимно (право на имя); право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме (право на обнародование), включая право на отзыв; право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации автора). Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения (право на отзыв) при условии возмещения пользователю причиненных таким решением убытков, включая упущенную выгоду. Если произведение уже было обнародовано, автор обязан публично оповестить об его отзыве. При этом он вправе изъять за свой счет из обращения ранее изготовленные экземпляры произведения. Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на использование произведения.
Согласно ст. 16 Закона автор наделяется имущественными правами. Так, автору в отношении его произведений принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом. Исключительные права автора на использование произведения означают право осуществлять или разрешать следующие действия: воспроизводить произведение (право на воспроизведение); распространять произведения любым способом: продавать, сдавать в прокат и т.д. (право на распространение); импортировать экземпляры произведения в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключительных авторских прав (право на импорт); публично показывать произведения (право на публичный показ); публично исполнять произведение (право на публичное исполнение); сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью новых аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю); переводить произведение (право на перевод); переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение (право на переработку).
Размер и порядок исчисления авторского вознаграждения за каждый вид использования произведения устанавливается в авторском договоре, а также в договорах, заключаемых организациями, управляющими имущественными правами авторов на коллективной основе, с пользователями. Автор произведения изобразительного искусства вправе требовать от собственника произведения возможности осуществлять права на воспроизведение своего произведения (право доступа). Переход права собственности на произведение изобразительного искусства (возмездно или безвозмездно) от автора к другому лицу означает первую продажу этого произведения. В каждом случае публичной перепродажи этого произведения (через аукцион, галерею изобразительного искусства, художественный салон, магазин и т.д.) по цене, превышающую предыдущую не менее чем на 20 %, автор имеет право на получение от продавца вознаграждение в размере 5 % от перепродажной цены (право следования). Указанное право является неотчуждаемым и переходит только к наследникам автора по закону на срок действия авторского права (ст. 17 Закона). В соответствии с действующим законодательством допускается воспроизведение произведения в личных целях без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения (ст. 18). Допускается также использование произведения без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источники заимствования, в частности: цитирование в оригинале и в переводах в научных, исследовательских целях из правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования ...; использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, в радио-, телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью; воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю для всеобщего сведения правомерно опубликованных в газетах или журналах статей по текущим экономическим и другим вопросам.
Допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования репродуцирование в единичном экземпляре без извлечения прибыли. Допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения свободное использование произведений, постоянно расположенных в местах, открытых для свободного посещения. В ст. 26 Закона указаны случаи воспроизведения произведения в личных целях без согласия автора с выплатой авторского вознаграждения. Так, допускается без согласия автора произведения, исполнителя и производителя фонограммы, но с выплатой им вознаграждения воспроизведение аудиовизуального произведения или звукозаписи произведения в личных целях. Авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти, кроме случаев предусмотренных ст. 27 Закона. Так, право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охраняется бессрочно. Автор вправе в том же порядке, в каком назначается исполнитель завещания, указать лицо, на которое он возлагает охрану права авторства, право на имя и права на защиту своей репутации после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно.
Истечение срока действия авторского права на произведения означает их переход в общественное достояние. Произведения, которым на территории РФ никогда не предоставлялась охрана, также считаются перешедшими в общественное достояние. Произведения, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без выплаты авторского вознаграждения. При этом должно соблюдаться право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора (ст. 28).
Авторское право переходит по наследству. Не переходит по наследству право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения. Наследники автора вправе осуществлять защиту указанных прав. Эти правомочия наследников сроком не ограничиваются (ст. 29). Имущественные права могут передаваться только по авторскому договору (ст. 30 Закона). Что же касается смежных прав, в частности, прав исполнителя, то исполнителю в соответствии со ст. 37 Закона принадлежат следующие исключительные права: право на имя; право на защиту исполнения или постановки от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству исполнителя; право на использование исполнения или постановки в любой форме, включая право на получение вознаграждения за каждый вид использования исполнения или постановки.
Смежные права действуют в течение 50 лет после первого исполнения или постановки. За нарушение авторских и смежных прав наступает гражданская, уголовная и административная ответственность. Согласно ст. 49 Закона обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе требовать от нарушителей: признания прав; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушению; возмещение убытков, включая упущенную выгоду; взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторских и смежных прав, вместо возмещения убытков; выплаты компенсации в сумме от 10 до 50000 минимальных размеров оплаты труда, устанавливаемых законодательством РФ, определяемой по усмотрению суда или арбитражного суда, вместо возмещения убытков или взыскания дохода; принятия иных предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой их прав.
Помимо возмещения убытков, взыскания дохода или выплаты компенсации в твердой сумме суд или арбитражный суд за нарушения авторских или смежных прав взыскивает штраф в размере 10 % от суммы, присужденной судом в пользу истца.
За защитой своего права обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд, третейский суд, орган дознания, органы предварительного следствия в соответствии с их компетенцией.
Суд или судья единолично, а также арбитражный суд может вынести определение о запрещении ответчику либо лицу, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно является нарушителем авторских и смежных прав, совершать определенные действия (изготовление, продажу и др.). Суд или судья единолично может вынести определение о наложении ареста и изъятии всех экземпляров произведений и фонограмм, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, т.е. когда изготовление и распространение влечет за собой нарушение авторских прав, а также материалов и оборудования, предназначенных для их изготовления и воспроизведения. При наличии достаточных данных о нарушении авторских или смежных прав орган дознания, следователь или судья единолично обязаны принять меры для розыска и наложении ареста на экземпляры произведений или фонограмм, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, а также на материалы и оборудование, предназначенные для изготовления и воспроизведения указанных экземпляров произведений или фонограмм, включая в необходимых случаях меры по их изъятию и передаче на ответственное хранение.
До 1990 года права авторов внутри страны и за рубежом охранялись Всесоюзным агентством по авторским правам (ВААП). Затем оно было преобразовано в Российское агентство интеллектуальной собственности (РАИС) при Президенте РФ, действовавшее на основании Положения, утвержденного распоряжением Президента РФ от 15 июля 1992 г. РАИС являлось федеральным ведомством, разрабатывавшим и осуществлявшим государственную политику в сфере охраны авторских и смежных прав. Оно содействовало обладателям авторских прав в реализации и защите их правомочий. Указом Президента РФ “О государственной политике в области охраны авторских и смежных прав” от 7 октября 1993 г. РАИС упразднено и одобрено создание авторами, имевшими договоры с РАИС, Российского авторского общества (РАО). РАО стало правопреемником РАИС в отношении имущества и финансовых средств, а также (с согласия сторон) – по всем ранее заключенным договорам. Вместе с тем, наряду с РАО могут быть созданы и другие организации, управляющие имущественными правами авторов на коллективной основе.

    4. Понятие, объекты и субъекты патентного права.
Правовая охрана и использование объектов
“промышленной собственности”.

    Патентное право – это совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, материальным и моральным стимулированием и защитой прав их авторов и патентообладателей. В отличие от объектов авторского права, изобретения, полезные модели и промышленные образцы как решения определенных практических задач в принципе повторимы. Они могут быть созданы независимо друг от друга разными лицами. Поэтому их охрана предполагает формализацию в законе их признаков, соблюдение специального порядка определения приоритета, проверку новизны и установление особого режима использования. Такую охрану обеспечивает патентное право.
Источниками патентного права является Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 года и другие акты патентного законодательства. Объекты патентного права относятся к объектам так называемой “промышленной собственности”, понятие которой раскрывается в п.2 ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1983 года. К данной конвенции Россия присоединилась с 1 июля 1965 г. Она относит к промышленной собственности патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения товаров. В соответствии же со ст. 1 Патентного закона РФ термин “промышленная собственность” применяется в более узком смысле, охватывая собой, таким образом, лишь права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Изобретением признается новое и обладающее существенными отличиями техническое речение задачи в любой отрасли деятельности. Изобретение представляет собой творческое решение какой-либо практической задачи. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Признание (квалификация) новшества в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца осуществляет Патентное ведомство в соответствии с положениями Патентного Закона РФ от 23 сентября 1992 г. Важнейшее условие патентоспособности изобретения - его новизна. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники, служащий критерием новизны изобретения, включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.
По общему правилу, приоритет изобретения устанавливается по дате поступления заявки на изобретение в Патентное ведомство. Патентное право закрепляет принцип абсолютной (мировой) новизны изобретения. Помимо объективной новизны изобретение должно отличаться изобретательским уровнем и быть промышленно применимым, т.е. может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Патентоспособны, далее, прежде всего отвечающие установленным законом требованиям технические решения. Поэтому не признаются изобретениями научные теории, расписания, правила, сорта растений и другие нетехнические решения. Объектами и изобретений, в свою очередь может быть устройства, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных и др. (п. 2 ст. 4 Патентного закона). Патентный Закон впервые предусматривает охрану в РФ полезных моделей, ибо ни ГК РСФСР, ни Основы гражданского законодательства подобной нормы не имели. Полезные модели именуются "малыми изобретениями". К ним относятся конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Новизна полезной модели состоит в том, что совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в различных отраслях деятельности. Она не имеет изобретательский уровень.
Важным результатом творческой деятельности является промышленный образец. Он служит средством повышения потребительских качеств изделий и их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке. Качество изделия обычно характеризуется соответствием его показателей достижениям мировой науки и техники, надежностью, долговечностью и экономичностью. Необходимо также, чтобы изделие удовлетворяло запросом потребителей с точки зрения красоты и выразительности его формы, цвета, изящества отделки, упаковки и требований моды. Эта задача решается с помощью развития художественного конструирования (дизайна) и охраны промышленных образцов. Право на промышленный образец тоже закрепляют правила Патентного закона. В соответствии с ним промышленным образцом является художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу представляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным и промышленно применимым.
Содержание промышленного образца составляет не техническое, как у изобретения или полезной модели, а художественно-конструкторское решение изделия. Данное решение формирует не конструктивные свойства, как у полезной модели, а лишь внешний вид (облик) изделия: автомобиля, трактора, телевизора, мебели и т.п. Охраняются только новые промышленные образцы. Промышленный образец должен обладать мировой новизной, определяемой по дате приоритета промышленного образца, т.е. по дню поступления заявки на него в Патентное ведомство. Правила приоритета промышленного образца подробно регламентирует ст. 19 Патентного закона. Необходимым признаком промышленного образца закон считает оригинальность и промышленную применимость. Субъектами патентного права являются авторы (соавторы) изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, патентообладатели, а также другие лица (не авторы), приобретающие по закону или договору некоторые патентные права. Возможность граждан России иметь права автора объекта "промышленной собственности" является элементом содержания их правоспособности. К числу субъектов патентного права, не являющихся авторами (соавторами) объектов "промышленной собственности", относятся физические и юридические лица, приобретающие патентные права на основе закона или договора. Это прежде всего правопреемники авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. К данной группе принадлежит и государство.
Патент на служебное изобретение, созданное в порядке выполнения служебного задания (служебное изобретение), выдается работодателю, если между ним и автором заключен договор об уступке прав на такие будущие изобретения работодателю. Автор такого изобретения имеет право на неисключительную безвозмездную лицензию. Согласно же п. 2 ст. 8 Патентного закона право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или получением от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное. Автор служебного объекта "промышленной собственности" приобретает право на вознаграждение. Государство (государственное образование) как субъект патентного права обладает исключительным правом на объекты "промышленной собственности", если такое право переходит к нему в установленном законом порядке, например в силу наследования. Наряду с этим государству, как носителю законодательной власти, принадлежит ряд важных правомочий в области творческой деятельности, которых не имеют другие субъекты патентного права. В частности, оно устанавливает саму охрану объектов промышленной собственности, порядок их использования, патентования и реализации в зарубежных странах, права авторов, патентообладателей и способы их защиты. Свои правомочия государство осуществляет различными средствами, в том числе путем издания актов патентного законодательства.
Права на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраняет закон и подтверждает патент на изобретение, свидетельство на полезную модель или патент на промышленный образец. Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на использование. Срок действия патента различается в зависимости от вида объекта "промышленной собственности". Патент на изобретение действует в течение 20 лет. Свидетельство на полезную модель действует лишь в течение 5 лет (может быть продлено на три года). Патент на промышленный образец действует в течение 10 лет (может быть продлен на срок до 5 лет). Правовая охрана в соответствии с патентным законом не предоставляется изобретениям полезным моделям и промышленным образцам, признанным государством секретными. Патент выдается автору (авторам) изобретения, полезной модели, промышленного образца; физическим или юридическим лицам (при условии их согласия), которые указаны автором или его преемником в заявке на выдачу патента либо в заявлении, поданном до момента регистрации объекта "промышленной собственности". Патенты на служебные объекты выдаются работодателям. В соответствии со ст. 9 Патентного закона права патентообладателя могут быть приобретены на договорной основе так же Федеральным фондом изобретений России, который осуществляет отбор изобретений полезных моделей и промышленных образцов и содействует их реализации. Патентообладателю принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом изобретений, полезной модели или промышленного образца по своему усмотрению, если при этом не нарушаются права других патентообладателей, включая запрет использования этих объектов другими лицами.
Для получения патента автор, работодатели или правопреемники подают заявку в Российское законодательство по патентам и товарным знакам (Роспатент), созданное в соответствии с Указом Президента РФ от 11 сентября 1997 г. и действующее на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1997 г.. Конкретные реквизиты документов, входящих в состав заявки, различаются в зависимости от вида объекта – изобретения, полезной модели или промышленного образца. Вместе с тем в состав заявки на любой объект должны входить: заявление о выдаче патента (свидетельства) с указанием автора (авторов) объекта и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент (свидетельство), а также их места жительства или места нахождения; описание объекта, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления; чертежи. В заявки на изобретение и полезную модель входит также "формула", выражающая сущность изобретения либо полезной модели и полностью основанная на описании. Заявка на промышленный образец должна содержать комплекс фотографий, отображающих изделие, макет или рисунок дающие полное детальное представление о внешнем виде изделия. К заявке на объект "промышленной собственности" прилагается документ подтверждающий уплату пошлины в установленном размере или основания для освобождения от ее уплаты либо для уменьшения ее размера.
Важнейшими документами заявки на изобретение или полезную модель являются описание объекта и его формула, т.е. краткое словесное выражение сущности изобретения или полезной модели. Поданная в Роспатент заявка проходит формальную экспертизу, а в отношении изобретения и промышленных образцов - также экспертизу по существу. При экспертизе заявки на полезную модель проверка соответствия условиям патентоспособности, т.е. экспертиза по существу, не осуществляется. Свидетельство на полезную модель выдается под ответственность заявителя без гарантии действительности. Формальная экспертиза заявок на все виды объектов "промышленной собственности" проводится по единым правилам, закрепленным в п. 1-5 ст. 21 Патентного Закона. В ходе формальной экспертизы заявки проверяется наличие необходимых документов, соблюдение установленных требований к ним и рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное предложение к объектам, которым предоставляется правовая охрана, а также оцениваются представленные заявителем дополнительные материалы по заявке. Экспертиза заявки по существу с проверкой патентных способностей изобретения проводится лишь по ходатайству заявителя или третьих лиц. По истечении 18 месяцев с даты поступления заявки на изобретения Роспатент публикует сведения о ней, после чего любое лицо вправе знакомиться с ее материалами. Выносится решение о выдаче патента.
Сведения о выдаче свидетельства на полезную модель публикуются. Заявка на промышленный образец не публикуется. Публикуются лишь сведения о выдаче патента на промышленный образец и свидетельства на полезную модель. Сведения о выдаче патента публикуются в официальном бюллетене Роспатента.
Одновременно с публикацией сведений о выдаче Роспатент вносит изобретение, полезную модель или промышленный образец в один из Государственных реестров РФ. После этого оно выдает патент лицу, на имя которого он испрашивался. При наличии нескольких таких лиц им выдается один патент. Возможно патентование за рубежом изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных в РФ. Оно производится не ранее чем через три месяца после подачи заявки в Роспатент.
Патентование за рубежом объектов "промышленной собственности" преследует две практические цели: обеспечение патентной чистоты экспорта и продажу лицензий за границу. За совершение юридически значимых действий, связанных с патентом, взымаются патентные пошлины. Действие патента может быть досрочно прекращено: в случае признания патента недействительным полностью; на основании поданного в Роспатент заявления патентообладателя; при неуплате в срок пошлины за поддержание патента в силе. Основным личным (неимущественным) правом автора объекта "промышленной собственности" является право авторства, т.е. основанная на законе и факте выдачи патента (свидетельства) возможность признаваться создателем данного объекта. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно. Право авторства признается за физическими лицами, творческим трудом которых созданы объекты "промышленной собственности". Другим личным правом автора является право получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также передачи указанного права другим физическим или юридическим лицам.
Автор изобретения имеет право на получение прибыли от изобретения при его личном использовании. Ему принадлежит право на получение вознаграждения за переуступку патента и продажу лицензии. Если автор изобретения передал патент другому лицу на условиях выплаты ему вознаграждения при использовании изобретения, он имеет право на получение вознаграждения в течение срока действия патента. Аналогичные права принадлежат также авторам полезных моделей и промышленных образцов, являющихся патентообладателями. Основное имущественное право авторов, не являющихся патентообладателями, прежде всего авторов служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, - право на вознаграждение. Оно выплачивается в размере и на условиях, устанавливаемых в соглашении между автором и работодателем. Принадлежащее патентообладателю исключительное право на использование объекта "промышленной собственности" выражается в том, что он вправе применять объект по своему усмотрению, если это не нарушает прав других патентообладателей. Он также вправе запретить использование указанных объектов другим лицам (кроме случаев, когда использование согласно закону не является нарушением прав патентообладателя).
Патентообладатель вправе уступить полученный патент любому физическому или юридическому лицу. Договор об уступке подлежит регистрации в Роспатенте. Как патент, так и право на его получение переходят по наследству. Согласно ст.  13 Патентного закона любое лицо, не являющееся патентообладателями, вправе использовать защищенный патентом объект "промышленной собственности" лишь с разрешения патентообладателя на основе регистрируемого в Роспатенте лицензионного договора.
Права патентообладателей и авторов в зависимости от характера их нарушения и вида возникающих споров защищаются в судебном, административном или уголовном порядке. Суды, в т.ч. арбитражный и третейский, в соответствии с их компетенцией рассматривает следующие споры: об авторстве на изобретение, полезную модель, промышленный образец; об установлении патентообладателя; о нарушении исключительного права на использование охраняемого объекта "промышленной собственности" и других имущественных прав патентообладателя; о заключении и исполнении лицензионных договоров; о праве преждепользования; о выплате вознаграждения автору работодателем; о выплате различных компенсаций, а также другие споры. По требованию патентообладателя нарушение патента должно быть прекращено, а виновное в нарушении лицо обязано возместить патентообладателю причиненные убытки в соответствии с общим гражданским законодательством. В административном порядке разрешается, в частности, споры, связанные с отказом в выдаче патента, с признанием его недействительным, а также с отказом патентообладателя от заключения лицензионного договора. Спор рассматривается Апелляционной палатой, решения которой подлежат утверждению генеральным директором Роспатента. В соответствии с законодательством РФ присвоение авторства, принуждение к соавторству и незаконное разглашение сведений об объекте "промышленной собственности" влекут за собой уголовную ответственность.
Отношения по поводу охраны и использования товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров регулирует закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. Товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, способные отличить соответствующие товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических и физических лиц. Одновременно товарный знак выполняет и рекламную функцию, позволяет потребителям лучше ориентироваться в выборе товаров и услуг и оценки их качества с учетом репутации производителя. Существуют словесные, изобразительные, объемные, другие (например, звуковые) товарные знаки и их комбинации. По законодательству к регистрации в качестве товарных знаков не допускаются некоторые обозначения (государственная символика, общепринятые термины и т.д.). Заявка на регистрацию товарного знака подается заявителем или его патентным поверенным в Роспатент. Заявка должна содержать заявление о регистрации, самообозначение и его описание, перечень товаров (услуг), для которых испрашивается регистрация товарного знака, а также документ об уплате пошлины либо об основаниях освобождения от ее уплаты или уменьшении ее размера. По принятым к рассмотрению заявкам на регистрацию товарных знаков проводится предварительная экспертиза, по результатам которой заявка принимается к рассмотрению или отклоняется. По ее завершении проводится экспертиза заявленного обозначения. При положительном решении Роспатент вносит товарный знак в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ, производит публикацию о регистрации в своем официальном бюллетене и выдает заявителю (после уплаты им пошлины) свидетельство на товарный знак. Владелец товарного знака имеет право в течение 10 лет с даты поступления заявки в Роспатент пользоваться и распоряжаться товарным знаком и запрещать третьим лицам использовать данный знак без разрешения (лицензии). Допускается продление регистрации товарного знака по заявлению его владельца, подаваемому в последний год действия регистрации, каждый раз на 10 лет.
Наименование места прохождения товара – это название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами, либо тем и другим одновременно, а также историческое название географического объекта. Отношения по регистрации, по подаче и экспертизе заявки, а также по выдаче свидетельства на право пользования (в течение 10 лет с возможным продлением) наименованием места происхождения товара подробно регламентируется Законом "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров".
К другим результатам творчества – нетрадиционным объектам интеллектуальной деятельности, используемых в производстве, в частности, относится рационализаторское предложение. Автор предложения, признанного рационализаторским в соответствии с законодательством и основанными на нем правилами, установленными в организации, имеет право на признание за ним авторства, право на вознаграждение в размере определяемом договором между организацией, принявшей предложение, и автором, с учетом установленного законодательством минимального размера, а также на иные права и льготы, предусмотренные законодательством. Рационализаторским предложением признается техническое решение, являющееся новым и полезным для предприятия, которому оно подано, и предусматривающее изменение конструкции изделий, технологии производства и применяемой техники или изменение состава материала. Признание предложения рационализаторским производится непосредственно организацией и охраняется с помощью выдаваемого ею же удостоверения.
В условиях широкого развития предпринимательской деятельности важное значение имеет правовая охрана фирменных наименований юридических лиц. Фирменное наименование юридического лица подлежит регистрации путем включения в государственный реестр юридических лиц. В ГК РФ имеется ряд статей, затрагивающих вопрос о наименованиях (ст. 54, 132, 138, 559, 656, 1027Ю 1032, 1039 и др.) Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право на его использование. Лицо, использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.
В современном производстве важное значение конфиденциальная техническая, организационная или коммерческая информация, составляющая понятие “служебная и коммерческая тайна” ("ноу-хау"). Согласно ст. 139 ГК РФ обладатель подобной информации имеет право на защиту от незаконного использования этой информации третьими лицами при условии, что: эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам; к ней нет свободного доступа на законном основании; обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее конфиденциальности. Срок охраны ноу-хау ограничивается временем действия названных условий. Лицо, неправомерно использующее ноу-хау, принадлежащее другому лицу, обязано возместить ему убытки. Лицо, самостоятельно и добросовестно получившее такую информацию, вправе использовать ее без каких бы то ни было ограничений.

    ТЕМА № 20.

    НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО.

    План.

   Право наследования собственности граждан.
2. Наследование по закону и по завещанию.
Принятие наследства.(литература).

   1. Право наследования собственности граждан.

    Наследственное право - подоотрасль российского гражданского права. По своему назначению оно рассчитано практически на каждого члена общества. Наследственное право составляют нормы ст. 527-561 ГК 1964., ст. 153-155 Основ гражданского законодательства 1991 г., а также многочисленные нормы ГК РФ, относящиеся к наследованию: п.2 ст. 78; п.6 ст. 93; п.4 ст. 111; абз.  2 п. 1 ст. 216; абз. 2 п.2 ст. 218; абз. 1 п.2 ст. 256; ст. 265-267; п.4 ст. 274; п.3 ст. 572;п.1 ст. 578 и 581; п.6 ст. 582; п.2 ст. 589; ст. 617, 700-701; п.2 ст. 934; ст. 979; ст. 1026; п.2 ст. 1038; абз. 4 п.1 ст. 1050.
Наряду с нормами гражданского права в нем присутствуют нормы иной отраслевой принадлежности: семейного, земельного, финансового, процессуального и ряда других отраслей законодательства и права. Следовательно, законодательство о наследовании носит комплексный характер. При этом сфера действия наследственного права несколько уже, чем законодательства о наследовании. Учитывая, что основным источником правового регулирования наследственных правоотношений все еще остается ГК 1964 г., а наследственное право по существу не обновлялось почти сорок лет, важное значение для применения норм законодательства о наследовании в соответствии с их подлинным смыслом, а иногда и для решения вопроса, действуют ли указанные нормы или нет и, если действуют, то в каких пределах, имеют постановления Конституционного Суда РФ, постановления ПВС РФ, постановления ПВАС РФ, совместные постановления Пленумов ВС и ВАС РФ.
К принципам наследственного права как одного из относительно самостоятельных подразделений отрасли гражданского права и законодательства могут быть отнесены: принципы универсальности наследственного правопреемства; принцип свободы завещания; принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников; принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя; принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию; принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию; принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств.
Наследование – одно из оснований возникновения права собственности. Роль наследования в России значительно возросла. Наследование – сложный социальный феномен. Оно выполняет общественно - полезные функции и обеспечивает в обществе необходимую устойчивость и преемственность. право наследования является конституционным правом (ч.2 ст. 13 Конституции РФ). Право наследовать и завещать имущество входит в содержание правоспособности гражданина (ст. 18 ГК РФ). Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица – наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. При наследовании имеет место универсальное правопреемство. К наследнику переходят лишь те права и обязанности, которые принадлежат наследодателю, причем переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями. В состав наследства могут входить только те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель. В случаях, предусмотренных законом, в состав наследства входят не только права и обязанности, но также правовые образования, занимающие промежуточное положение между правоспособностью и субъективным правом (обязанностью). Иногда порядок призвания того или иного лица к наследованию, а также содержание прав и обязанностей, которые перейдут к наследнику, определяются не только общими положениями о наследовании, но и специальными правилами, рассчитанными на отдельные виды наследственного преемства. Эти правила, как уже отмечалось, сосредоточены в законодательстве о хозяйственных товариществах и обществах, а также об иных юридических лицах, в земельном, жилищном и других смежных отраслях законодательства. В силу универсальности наследственного правопреемства, которое означает преемство не только в правах, но и в обязанностях, наследник занимает место наследодателя и в таких правоотношениях, в которых наследодатель был обязанным лицом.
Наследственное правоотношение порождает определенный юридический факт - открытие наследства. В своем развитии наследственное правоотношение проходит два этапа: открытие наследства и принятие наследства. Состав наследственного правоотношения образуют: наследники, содержание, объект. Сам наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, хотя и представляет одну из центральных фигур в наследственном праве, т.к. наследственное правоотношение возникает со смертью наследодателя.

Наследование по закону и завещанию.

Согласно ст. 527 ГК 1964 г., наследование осуществляется по закону и завещанию. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим - день, указанный в решении суда в соответствии со ст. 45 ГК РФ. Местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно не известно - место нахождения имущества или его основной части. Наследниками могут быть: при наследовании по закону - граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти; при наследовании по завещанию - граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти, юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, имущество умершего по праву наследования переходит к государству. Наследники по закону, призываемые к наследству, наследуют имущество в равных долях. В тоже время предметы домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону, проживающим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли.
Вместе с тем, ст. 531 ГК 1964 г. дает перечень граждан, не имеющих права наследования, т.е. так называемых недостойных наследников. Так, не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, какого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке.
В действующем законодательств установлены две очереди наследников по закону. Наследниками первой очереди являются дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившейся после его смерти. Во вторую очередь наследуют братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери. Наследники второй очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования. Особый порядок установлен для призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, состоявших на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. К числу наследников по закону также относятся: наследники, призываемые к наследованию по праву представления, и наследники, призываемые к наследству в порядке наследственной трансмиссии (наследование права наследования). В первом случае наследник умирает до открытия наследства и к наследованию призываются лица, которые занимают место наследника (внуки и правнуки наследодателя). Во втором - после открытия наследства наследник умирает, не успев его принять, и к наследованию доли такого наследника в наследстве призываются его наследники. Усыновленные и их потомство не наследуют после смерти родителей усыновленного, других его кровных родственников по восходящей линии, а также его кровных братьев и сестер. Родители усыновленного и другие его кровные родственники по восходящей линии, а также его кровные братья и сестры не наследуют после смерти усыновленного и его потомства.
Реализуя свои конституционные права, каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону. а также государству, муниципальным образованиям или отдельным организациям. Вместе с тем несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Причем при определении размера обязательной доли учитывается и стоимость наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода. Часть имущества, оставшаяся незавещанной, делится между наследниками по закону.
Завещание – односторонняя сделка. Оно совершается лично завещателем. Завещатель при составлении завещания должен быть полностью дееспособен. Завещание составляется в письменной форме с указанием места и времени его составления, собственноручно подписывается завещателем и нотариально удостоверяется. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или должностного лица. полномочного удостоверять завещания, другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно. Завещатель вправе в любой момент отменить или изменить ранее составленное завещание.
К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются: 1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или проживающих, в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, лечебных учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами указанных домов для престарелых и инвалидов; 2) завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах внутреннего плавания, плавающих под флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов; 3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций; 4) завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений; 5) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-лечебных заведений, где нет государственных нотариальных контор и других органов. совершающих нотариальные действия, также завещания работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальникам) этих частей, соединений, учреждений и заведений; 6) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Завещатель вправе указать в завещании другого наследника на случаи, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его. Исполнение завещания возлагается на назначенных в завещании наследников. Исполнитель завещания имеет право совершать все действия, необходимые для исполнения завещания. Завещатель может возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения. На наследника, к которому переходит жилой дом, завещатель вправе возложить обязательство предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом или определенной его частью. При последующем переходе права собственности на дом ли его часть право пожизненного пользования сохраняет силу. Завещатель также вправе возложить на наследника исполнение каких-либо действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели. Словом, наследник может быть обременен наследодателем целым рядом обязанностей, которые самого наследника не отягощали.

    3. Принятие наследства.

    Акт принятия наследства носит универсальный, безоговорочный и бесповоротный характер. Он распространяется на все имущество, в чем бы оно не выражалось и где бы ни находилось. Ему придается обратная сила, т.е. наследство, принятое наследником, считается принадлежащим ему с момента открытия наследства. Следовательно, для приобретения наследства наследник должен его принять. При этом не допускается принятие наследства под условием или с оговоркой. Наследство считается принятым наследником, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. Эти действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев. Вместе с тем указанный срок для принятия наследства может быть продлен судом, если он признает причины пропуска срока уважительными. Однако наследство может быть принято и после истечения этого срока без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство.
Наследник, вступивший во владение или оперативное управление наследственным имуществом, не ожидая явки других наследников, до истечения шести месяцев со дня открытия наследства или до получения им свидетельства о праве на наследство, вправе производить за счет наследуемого имущества лишь следующие расходы: 1) на покрытие затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны; 2) на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя; 3) на удовлетворение претензий по заработной плате и претензий, приравненных к ним; 4) по охране наследуемого имущества и по управлению им.
Наследник по закону или по завещанию в течение шести месяцев со дня открытия наследства вправе отказаться от наследства. Отказ также как и акт принятия наследства носит безусловный и безотзывный характер. Наследник может отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию, в пользу государства им организации. Отказ от наследства совершается подачей заявления нотариальной конторе по месту открытия наследства. В случае непринятия наследства наследником по закону и по завещанию или лишения завещателем наследника права наследования его доля наследства поступает к наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях. Если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, то доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними в равных долях.
Наследственное имущество по праву наследования переходит к государству: если имущество завещано государству; если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию; если ни один из наследников не принял наследства. Когда же кто-нибудь из наследников отказался от наследства в пользу государства, к нему переходит причитавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества. Если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества наследодателя, остальная часть переходит к государству. Приращение наследственных долей необходимо отличать от наследования по праву представления, призвания к наследованию подназначенного наследника, наследственной трансмиссии.
Наследники, призванные к наследованию, могут просить нотариальную контору по месту открытия наследства выдать свидетельство о праве на наследство. Оно выдается по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. При наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство может быть выдано ранее истечения этого срока, если в нотариальной конторе имеются данные о том, что, кроме лиц, заявивших о выдаче свидетельства, других наследников нет. Свидетельство о праве государства на наследство выдается не ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Оформление наследства носит важную роль. Оно призвано укрепить положение наследника, обеспечить ему возможность в пределах, установленных законом, быть как бы продолжением юридической личности самого наследодателя, а также преследует фискальные и коммерческие цели. Оформление наследственных прав необходимо и в интересах кредиторов и должников наследодателя, которым важно знать к кому перешло наследство, к кому следует обращаться как для осуществления прав, так и для исполнения обязанностей.
Наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Кредиторы же вправе в течение шести месяцев со дня открытия наследства, независимо от вступления срока соответствующих требований, предъявить свои претензии принявшим наследство наследникам или исполнителю завещания, или нотариальной конторе по месту открытия наследства либо предъявить иск к наследственному имуществу. Таким образом, свидетельство о праве на наследство является правоустанавливающим документом. Выдача свидетельства, круг органов, на которые она возложена, порядок, условия и последствия выдачи свидетельств определены в ст. 557-558 ГК 1964 г., Основах законодательства РФ о нотариате, Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР, других законах и подзаконных нормативных актах, а также в постановлениях ПВС РФ и ПВС СССР.
Раздел наследственного имущества производится по соглашению принявших наследство наследников в соответствии с причитающимся им долями. При не достижении соглашения раздел производится в судебном порядке. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника наследники вправе произвести раздел наследственного имущества только с выделом причитающейся ему наследственной доли. Правила о разделе наследственного имущества закреплены в ст. 559-560 ГК 1964 г., в ст. 258 ГК РФ, соответствующих нормах семейного, земельного, жилищного и других отраслей законодательства. Они конкретизированы в п. 14. постановления ПВС РФ от 23 апреля 1991 г.
В современный период применение норм наследственного права, разбросанных по многочисленным правовым актам различного уровня, к тому же во многом устаревших, вызывает определенные трудности. Это предопределяет существенные изменения в области наследственного права. В условиях изменившейся экономической обстановки частная собственность имеет особый статус, охрана которого требует детального правового регулирования. Безусловный интерес, в связи с этим, предоставляют положения Проекта раздела VI третьей части ГК РФ “Наследственное право”. В юридической литературе отмечается определенная консервативность Проекта и отсутствие в нем каких-либо революционных идей2. Подобное объясняется, в частности, тем, что наследственное право тесно связано с отношениями в семье, а в этой области крупные законодательные новеллы опасны. В Проекте, так же как и в действующем законодательстве, сохранено положение о том, что завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусами или в строго оговоренных случаях - другими лицами. Наряду с этим, гражданин, находящийся в явно угрожающем его жизни положении и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишенный этой возможности, может изложить свою последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме или на словах в присутствии двух свидетелей. Подобное завещание может быть исполнено лишь при условии его утверждения судом по требованию заинтересованных лиц либо свидетелей, присутствовавших при изложении завещателем последней воли. Проектом вводится понятие закрытого завещания, т.е. завещатель вправе совершить завещание, не представляя при этом никому, включая и нотариуса, возможности ознакомиться с его содержанием. Закрытое завещание передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Проект резко увеличивает число очередей наследников и существенно расширяет круг наследников по закону, включая в их число лиц до шестой степени родства: двоюродных правнуков, правнучек, троюродных, братьев, сестер, внуков и т.д.
Серьезные изменения предполагается внести в норму об обязательной доле в наследстве. В частности, уменьшается размер обязательной доли в наследстве несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, а также нетрудоспособного супруга или родителей с “не менее двух третей” до “не менее половины” доли, причитающейся каждому из них при наследовании по закону. Возможен отказ в присуждении обязательной доли. Предполагается установить особый порядок наследования долей в хозяйственном товариществе и товариществе на вере, паев в акционерных обществах, а также ограниченно оборотоспособных вещей и государственных наград.

Реклама